Примирение в суде по уголовным делам последствия

Примирение сторон: как и когда?

В ряде случаев следствие по делу может быть прекращено. Причин для этого в уголовном праве не так и мало и одна из наиболее распространённых – примирение сторон.

Последствия примирения

Закон допускает примирение потерпевшего и обвиняемого, но только в строго определённых случаях. Если они помирятся, то уголовное дело будет прекращено, а значит, прекратится и преследование преступника судом и правоохранительными органами.

Дело может быть прекращено, как на стадии расследования (в таком случае оно не передаётся в суд), так и в процессе судебного разбирательства. Однако, нужно учесть, что прекращение дела на основании примирения сторон – право уполномоченных лиц, но не их обязанность.

Понятие и нормы закона

В статье УК РФ №76 сказано, что человек, который совершил преступление впервые, примирился с потерпевшим и возместил ему ущерб, может быть освобождён от уголовной ответственности.

Порядок такого прекращения определён 25-й статьёй УПК РФ. Дополнительные аспекты прекращения дела уточняются в Постановлении Пленума ВС РФ №19 от 27 июня 2013 года.

Условия для прекращения

Упомянутые статьи закона содержат перечень условий прекращения дела, которые нужно рассмотреть подробнее.

Совершение преступления впервые

Конкретное воплощение этого понятия в реальности заключается в следующих фактах:

  • Гражданин совершил одно или несколько действий, но не был осуждён ни за одно из них.
  • Он был осуждён за предыдущее правонарушение, но на момент совершения нового приговор в силу ещё не вступил.
  • К моменту совершения данного преступления приговор за предыдущее был аннулирован по тем или иным причинам.
  • В связи с изменением законодательства предыдущее преступление перестало считаться таковым до момента совершения нового.
  • Будучи привлечён к уголовной ответственности ранее, обвиняемый был от неё освобождён в связи с прекращением дела.

То есть важно, чтобы даже при наличии судимости, она была отменена. Без этого условия, при наличии рецидива закрыть дело на основании примирения сторон будет невозможно.

Тяжесть деяния

Согласно статье 25 УПК РФ только за преступления небольшой и средней тяжести можно избежать наказания в результате примирения сторон. Дела о тяжких и особо тяжких нарушениях закона на этом основании прекращены не будут.

Преступления небольшой тяжести караются максимальным сроком лишения свободы до 3 лет.

К преступлениям средней тяжести относят:

  • Умышленные (наказание до 5 лет лишения свободы).
  • И неумышленные (до 10 лет).

В таком случае возможно примирение с потерпевшим и закрытие дела на этом основании.

Примирение с потерпевшим

Процесс примирения может начаться только в случае желания потерпевшего. Однако, виновный должен стараться компенсировать потерпевшему его урон или иным способом показать своё раскаяние.

При этом нужно учитывать ряд нюансов:

  • Интересы несовершеннолетнего потерпевшего представляют его законные представители. Однако, если они хотят помириться с обвиняемым, а сам потерпевший нет, то дело прекращено не будет.
  • В случае смерти потерпевшего его права на примирение переходят к его ближайшим родственникам.
  • Если преступников несколько, то освободить от ответственности могут только того, кто помирился с потерпевшим.
  • В случае наличия нескольких потерпевших для освобождения от ответственности обвиняемый должен помириться со всеми из них.

Конкретные действия в рамках примирения роли не играют. Это может быть извинение, выплата компенсации или иной вариант компенсации ущерба.

Решение вопроса по ущербу и вреду

Поскольку важное условия примирения по статье 25 УПК РФ компенсация вреда, то стоит рассмотреть, что под этим понимается.

Среди такого вреда может быть:

  • Материальный. В таком случае преступник компенсирует затраты на восстановление утраченного или повреждённого имущества, либо передаёт аналогичное имущество из своей собственности.
  • Моральный. Виновный должен загладить свою вину, то есть извиниться или иным способ восполнить интересы и права потерпевшего.

Выполнить данные действия виновный может самостоятельно или попросить сделать это других. Важно, чтобы при этом не нарушались права и интересы третьих лиц.

Дополнительные обязательные условия

Кроме описанных в статье 25 УПК РФ условий, есть ещё дополнительные, которые следуют из содержания данной нормы права.

Заявление потерпевшего о примирении с подсудимым

Для примирения сторон обязательна подача потерпевшим соответствующего заявления. Без этого документа закрыть дело невозможно.

После получения заявления, уполномоченные сотрудники следственных органов проверят добровольность и осознанность его составления. Если оно подано юридическим лицом, то проверяют также наличие полномочий у сотрудника, составившего и подписавшего это заявление.

Ходатайство о примирении сторон

Обвиняемый, в случае наличия договорённости о примирении с потерпевшим, может подать ходатайство о прекращении дела. Но этот документ сам по себе не приведёт к желаемому результату. Он считается только лишь дополнением к заявлению потерпевшего.

Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.

Телефон в Москве и Московской области:
+7 (499) 450-38-95

Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области:
+7 (812) 317-73-96

Бесплатная горячая линия по всей России:
8 (800) 600-25-34

Согласие подозреваемого или обвиняемого

Во 2 части 27 статьи УПК РФ говорится, что обвиняемый или подозреваемый должны обязательно дать своё согласие на прекращение уголовного дела. Это связано с тем, что данное дело закрывается и от ответственности обвиняемый освобождается, но при этом он не реабилитируется. То есть по сути его вина признана. Такой гражданин считается несудимым, но привлекавшимся к уголовной ответственности.

Признание вины и причастность к преступлению

Если человек просит прощения за содеянное, то тем самым он уже признаёт свою вину.

Более того, невиновного не могут освободить в рамках примирения по делу, так как это нарушает принцип справедливости расследования и суда. Невиновный имеет право на расследование дела и вынесение оправдательного приговора.

Поэтому для примирения сторон важно, чтобы в деле были доказательства виновности преступника.

Как принимается решение

Как уже сказано выше, ключевым требованием для начала процесса примирения, является написание потерпевшим соответствующего заявления. Без него, даже при условии возмещения ущерба, примирение сторон невозможно.

Примирение сторон до суда на стадии расследования

В рамках 25 статьи УПК РФ сказано, что следователь или дознаватель на этапе предварительного следствия могут прекратить дело, но не обязаны это делать. Кроме того, для такого решения необходимо согласие руководителя следственного органа или прокурора (в случае, если делом занимается дознаватель).

На практике до суда такие дела прекращают редко, так как следователи заинтересованы в хорошей статистике передачи дел в суд.

Примирение сторон в суде

В суде, при поступлении заявления потерпевшего о желании прекратить дело на основании примирения с обвиняемым, дело будет рассмотрено. Но при этом суд узнает у потерпевшего, было ли написано им заявление добровольно, а также компенсировал ли подсудимый ему ущерб.

Подсудимому объяснять правовые нюансы такого способа закрытия дела и спросят его согласие.

После этого суд обычно прекращает дело.

Особенности примирения по разным делам

В 20 статье УПК РФ указаны особенности прекращения дел разного порядка.

Дела частного и частно-публичного обвинения

Среди частных дел прекратить могут следующие:

  • По 1 части 115 статьи УК о причинении лёгкого вреда здоровью пострадавшего.
  • По статье 116.1 за побои, при условии, что раньше этот человек привлекался по статье КоАП 6.1.1.
  • По первой части 128 статьи УК за клевету.

При подаче потерпевшим заявления дело должно быть прекращено, кроме случаев, описанных в 4 части 20 статьи УПК РФ.

К частно-публичным делам согласно этой статье относятся:

  • Побои (статья 116).
  • Проникновение в жилище (статья 139, часть 1).
  • Нарушение авторских прав (статья 146, часть 1).

Несмотря на небольшую тяжесть данных преступлений, их прекращение по примирению сторон в ряде случаев запрещено законом.

Дела публичного обвинения

По делам публичного обвинения, при соблюдении всех требований к примирению сторон, запрет на их прекращение не установлен.

Примирение до возбуждения уголовного дела

Возможно примирение сторон ещё до возбуждения дела. В таком случае также необходимо подать соответствующее заявление, на основании которого рассмотрение материалов для возбуждения дела будет прекращено.

Можно ли забрать заявление?

Забрать заявление нельзя ни по каким делам. Это связано с тем, что по любому заявлению должна быть проведена проверка. В дальнейшем для прекращения преследования обвиняемого нужно пройти процесс примирения, описанный выше.

Примирение после приговора

Такой вариант примирения не приведёт к отмене приговора. Он может только поспособствовать замене вида наказания или стать одним из факторов положительного решения о снятии судимости.

По каким делам помириться невозможно

Нельзя примириться по делам, в которых нет конкретного потерпевшего. Это могут быть преступления, наносящие вред не конкретным людям, а обществу и государству в целом.

В частности, к таковым относятся:

  • Противозаконная организация азартных игр (статья 171.2 УК РФ).
  • Злоупотребление полномочиями в негосударственных организациях (статья 201 УК РФ).
  • Незаконное хранение оружия (статья 222 УК РФ).
  • Изготовление и оборот порнографических материалов (статья 242 УК РФ).

В этих случаях примирение невозможно.

Спорные ситуации

В некоторых ситуациях, потерпевший одновременно является представителем государственной власти. То есть преступления против него являются также преступлениями против государства. В этом случае он не наделён правом примиряться с обвиняемым, однако и прямого запрета на это в законодательстве нет. В результате, суды иногда прекращают такие дела по заявлению потерпевших.

Примирение в особом порядке судебного разбирательства

Порядок такого разбирательства регламентируется 40 главой УПК РФ. В данной ситуации обвиняемый признаёт вину, рассмотрение доказательств по делу не происходит. То есть приговор может быть только обвинительным. Но при этом возможно прекращение дела по примирению сторон.

Для этого важно соблюдение двух условий:

  • Фактические обстоятельства не меняются.
  • Исследовать собранные по делу материалы не нужно.

Без соблюдения этих условий прекратить дело по примирению сторон не удастся.

Отличие судебного штрафа от примирения сторон

В отличие от примирения сторон, регламентированного 25 статьёй УПК РФ, назначение судебного штрафа требует выплаты фиксированной суммы в пользу государства. Примирение этого не требует, хотя компенсация вреда потерпевшего может быть равна той же сумме. Второе отличие в том, что судебный штраф может быть назначен и без согласия потерпевшего и его заявления о примирении.

Статья 37 УК РФ. Необходимая оборона

1. Сущность необходимой обороны заключается в защите права путем причинения вреда посягающему, активном противодействии посягательству, контратаке.

2. Под общественно опасным посягательством, защита от которого допустима, следует понимать деяние, предусмотренное Особенной частью УК.

Не может признаваться находившимся в состоянии необходимой обороны лицо, причинившее вред другому лицу в связи с совершением последним действий, хотя формально и содержащих признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законодательством, но заведомо для причинившего вред не представлявших в силу малозначительности общественной опасности. В таком случае лицо, причинившее вред, подлежит ответственности на общих основаниях (п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. N 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» <1>).

———————————
<1> БВС СССР. 2012. N 11.

3. Всякое посягательство имеет определенные границы (начало и конец), что принято называть в уголовном праве наличностью посягательства. Посягательство начинается тогда, когда создается непосредственная угроза охраняемым законом правам и интересам. Непосредственная угроза применения насилия, опасного для жизни обороняющегося или другого лица, может выражаться, в частности, в высказываниях о намерении немедленно причинить обороняющемуся или другому лицу смерть или вред здоровью, опасный для жизни, демонстрации нападающим оружия или предметов, используемых в качестве оружия, взрывных устройств, если с учетом конкретной обстановки имелись основания опасаться осуществления этой угрозы (п. 2 названного Постановления).

Общественно опасное посягательство, сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, представляет собой деяние, которое в момент его совершения создавало реальную опасность для жизни обороняющегося или другого лица. О наличии такого посягательства могут свидетельствовать, в частности: причинение вреда здоровью, создающего реальную угрозу для жизни обороняющегося или другого лица (например, ранения жизненно важных органов); применение способа посягательства, создающего реальную угрозу для жизни обороняющегося или другого лица (применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, удушение, поджог и т.п.).

Под посягательством, защита от которого допустима в пределах, установленных ч. 2 ст. 37, следует понимать совершение общественно опасных деяний, сопряженных с насилием, не опасным для жизни обороняющегося или другого лица (например: побои; причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью; грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

Кроме этого таким посягательством является совершение и иных деяний (действий или бездействия), в том числе по неосторожности, предусмотренных Особенной частью УК, которые хотя и не сопряжены с насилием, однако с учетом их содержания могут быть предотвращены или пресечены путем причинения посягающему вреда. К таким посягательствам относится, например, умышленное или неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, транспортных средств или путей сообщения (п. 3 указанного Постановления).

Состояние необходимой обороны может быть вызвано и общественно опасным посягательством, имеющим длящийся или продолжаемый характер (например, незаконное лишение свободы, захват заложников, истязание). Право на необходимую оборону в этих случаях сохраняется до момента окончания такого посягательства.

В случае совершения предусмотренных Особенной частью УК деяний, в которых юридические и фактические моменты окончания посягательства не совпадают, право на необходимую оборону сохраняется до момента фактического окончания посягательства (п. 5 Постановления).

Правомерные действия должностных лиц, находящихся при исполнении своих служебных обязанностей, даже если они сопряжены с причинением вреда или угрозой его причинения, состояния необходимой обороны не образуют (применение в установленных законом случаях силы сотрудниками правоохранительных органов при обеспечении общественной безопасности и общественного порядка и др.) (п. 6 Постановления).

4. Оборона допустима только против действительного посягательства, т.е. посягательства, существующего в реальности, а не в воображении обороняющегося. Причинение вреда при кажущемся, но реально не существующем посягательстве либо причинение вреда лицу, не участвующему в посягательстве, а ошибочно принятому за нападающего (мнимая оборона), является неправомерным и наказуемо в зависимости от вины.

В тех случаях, когда обстановка происшествия давала основания полагать, что совершается реальное посягательство, и лицо, применившее средства защиты, не сознавало и не могло сознавать ошибочность своего предположения, его действия следует рассматривать как совершенные в состоянии необходимой обороны. Если при этом лицо превысило пределы защиты, допустимой в условиях соответствующего реального посягательства, оно подлежит ответственности как за превышение пределов необходимой обороны.

Если же лицо причиняет вред, не сознавая мнимости посягательства, но по обстоятельствам дела должно было и могло это сознавать, действия такого лица подлежат квалификации по статьям УК, предусматривающим ответственность за причинение вреда по неосторожности.

5. Необходимая оборона должна соответствовать характеру и степени опасности посягательства. Качество опасности посягательства и причиняемого вреда определяется главным образом объектом посягательства, т.е. теми ценностями (благами), которые подвергаются воздействию. Так, если лицу, посягавшему на имущественные блага, причинен имущественный вред, то характер посягательства и защиты следует признать соответствующим.

Учитывая бесценность человеческой жизни, законодатель рассматривает ее как особый объект защиты. Причинение любого вреда посягающему на жизнь человека либо применяющему насилие, которое создает непосредственную угрозу жизни человека, является правомерным.

6. На степень опасности посягательства оказывают влияние многие обстоятельства. Для оценки соответствия защиты характеру и степени посягательства надо учитывать, в частности, способы причинения вреда, применяемые орудия и средства, место, время причинения вреда, возраст, физическое состояние нападавшего и оборонявшегося, количество нападавших и количество оборонявшихся.

При совершении посягательства группой лиц обороняющийся вправе применить к любому из нападающих такие меры защиты, которые определяются опасностью и характером действий всей группы.

7. Несоответствие защиты характеру и опасности посягательства может иметь место только при явном, очевидном их различии. Действия обороняющегося нельзя рассматривать как совершенные с превышением пределов необходимой обороны и в том случае, когда причиненный им вред оказался большим, чем вред предотвращенный, и тот, который был достаточен для предотвращения нападения, если при этом не было допущено явного несоответствия защиты характеру и опасности посягательства.

Правила о необходимой обороне распространяются на случаи применения не запрещенных законом автоматически срабатывающих или автономно действующих средств или приспособлений для защиты охраняемых уголовным законом интересов от общественно опасных посягательств. Если в указанных случаях причиненный посягавшему лицу вред явно не соответствовал характеру и опасности посягательства, содеянное следует оценивать как превышение пределов необходимой обороны. При срабатывании (приведении в действие) таких средств или приспособлений в условиях отсутствия общественно опасного посягательства содеянное подлежит квалификации на общих основаниях.

8. Наличие объективной возможности избежать посягательства способом, не связанным с причинением вреда посягающему, например спастись бегством, обратиться за помощью к другим лицам, не устраняет права на оборону. Не ограничивается оборона и в зависимости от специальной подготовки или профессиональной принадлежности обороняющегося.

9. Вред при необходимой обороне должен причиняться посягающему, а не какому-либо другому лицу; в противном случае ответственность наступает на общих основаниях в соответствии с виной.

10. Следует также иметь в виду, что в состоянии душевного волнения, вызванного посягательством, обороняющийся не всегда может точно определить характер опасности и избрать соразмерные средства защиты. Поэтому не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося, если вследствие неожиданности посягательства он не мог объективно оценить степень и характер опасности нападения.

При выяснении вопроса, являлись ли для оборонявшегося лица неожиданными действия посягавшего, вследствие чего оборонявшийся не мог объективно оценить степень и характер опасности нападения (ч. 2.1 ст. 37 УК), следует принимать во внимание время, место, обстановку и способ посягательства, предшествовавшие посягательству события, а также эмоциональное состояние оборонявшегося лица (состояние страха, испуга, замешательства в момент нападения и т.п.). В зависимости от конкретных обстоятельств дела неожиданным может быть признано посягательство, совершенное, например, в ночное время с проникновением в жилище, когда оборонявшееся лицо в состоянии испуга не смогло объективно оценить степень и характер опасности такого посягательства (п. 4 Постановления).

11. Превышение пределов необходимой обороны выходит за ее границы и само становится общественно опасным посягательством, наказуемым в случае лишения жизни человека, причинения тяжкого вреда или вреда средней тяжести, против которого также могут применяться меры обороны.

Как оформить приложение к дипломной работе?

Приложения в дипломной работе – это справочные материалы/наглядные пособия большого формата, не уместившиеся в основной части документа. Не являются обязательной составляющей диплома, но помогают продемонстрировать глубину проработки выбранной темы исследования.

Для чего нужны приложения, какие они бывают?

Основные функции приложений – это:

  • улучшение общего качества дипломной (понятность, доступность, наглядность представленной информации);
  • демонстрация уровня компетентности автора в определенной тематике;
  • выявление масштабов проделанного исследования;
  • наглядное подтверждение обоснованности авторских рассуждений/выводов по проделанной работе;
  • объективная оценка практической значимости диплома.

Какие приложения могут быть?

  1. Обязательные. Сюда входит материал, непосредственно относящийся к основной теме диплома, без которого проделанная работа теряет смысл, не считается законченной. В эту категорию входят объемные/неформатные формулы, таблицы, вычисления и т.д. Чаще всего встречаются в дипломных инженеров, бухгалтеров, менеджеров и т.д.
  2. Информационные. Данный тип приложений может включать в себя схемы, иллюстрации, диаграммы, другой наглядный материал, позволяющий дополнить/подтвердить проведенные исследования.

Как оформлять приложения в дипломе по ГОСТу?

По требованиям ГОСТ 7.32–2001, приложения содержат дополнительные/вспомогательные материалы, связанные с темой работы, не внесенные в объем основной части по ряду причин – нестандартный формат, большой объем вычислений (таблиц, графиков, схем) и т.д. На все используемые приложения создается внутритекстовая ссылка – это упрощает восприятие требуемой информации по теме диплома.

Что можно использовать в качестве приложений?

  1. Математические формулы, расчеты и т.д.
  2. Таблицы основные/вспомогательных данных.
  3. Протоколы-отчеты проводимых испытаний.
  4. Иллюстрированные методики алгоритма работы, разработанного в процессе исследований.
  5. Вспомогательный наглядный материал.
  6. Акты внедрения полученных результатов на практике.
  7. Опросные листы, диаграммы, схемы, рисунки и т.п.

Требования к формату наглядного материала

В зависимости от специфики выбранной темы дипломной работы, приложения разрешается оформлять на листах разного формата (А1, А2,А3) при условии, если требуемая информация не умещается на А4.

9 правил оформления приложений по дипломной работе

  1. Приложения являются самостоятельным документом, поэтому не сшиваются вместе с дипломом, а размещаются в отдельной папке.
  2. Каждый наглядный материал начинается с нового листа, в центре верхней части страницы указывается слово «ПРИЛОЖЕНИЕ».

Чтобы исключить вероятность отправки диплома на доработку, автору рекомендуется уточнить расположение надписи в методических рекомендациях своего учебного учреждения – в ряде ситуаций, нормы внутривузовских стандартов могут несущественно отличаться от требований ГОСТа.

  • Если приложения располагаются на нескольких листах, на второй и каждой последующей странице в правом верхнем углу указывается надпись «Продолжение приложения Б», а на последней – «Окончание приложения Б».
  • Обозначение – только заглавными русскими/латинскими буквами. По ГОСТу, запрещается использовать 8 букв русского алфавита (Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ъ, Ы) и 2 латинского I, O.
  • При большом объеме дополнительных материалов и использовании всех рекомендуемых букв для обозначения, в исключительных случаях разрешается обозначать их арабскими цифрами.
  • Если к дипломной работе прилагается единственное приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».
  • Материал, выполненный в текстовом формате, могут содержать дополнительные структурные элементы (параграфы, подпункты, пункты и т.д.).
  • Сквозная нумерация – обязательное условие при оформлении приложений.
  • Все заголовки составляются в одном стиле, запрещается использовать разные шрифты/выделение текста.

Как вставлять приложения в диплом?

Чтобы вставить готовые экземпляры наглядных пособий в диплом (копии бухгалтерской отчетности и т.д.), необходимо отсканировать документы в формате изображений и вставить в нужные места работы, предварительно подготовив необходимые заголовки. Основное условие – это подбор оптимального масштаба для хорошей читаемости представленных информационных сведений.

Если методические указания образовательной организации разрешают использовать неотсканированные материалы проведенных экспериментов, автор вручную черной ручкой подписывает листы, проставляя их нумерацию.

Как добавить приложение в содержание?

Существует два варианта добавления наглядных пособий в содержание дипломной – все зависит от специфики выполненной работы и требований учебного учреждения к оформлению документа.

Создание общего раздела – подойдет для случаев, если материалов много и нет физической возможности оформления каждого из них. В некоторых учебных заведениях разрешается не указывать начальный номер страницы размещения приложения.

При очень большом количестве наглядных пособий к диплому, раздел оформляется обособленно от всей работы – создается собственный титульный лист, содержание и сдается в отдельной папке.

При небольшом количестве дополнительных материалов, каждый из них указывается в содержании дипломной работы.

Как правильно нумеровать приложения?

Приложения в дипломной работе нумеруются вместе со всеми листами документа (сквозной принцип нумерации) и располагаются после списка литературных источников (библиографии).

Большой объем наглядных материалов выносится в отдельную брошюру с собственной нумерацией, не привязанной к количеству страниц написанного диплома (включая титульный лист, как первую страницу).

  1. Для нумерации используются русские буквы (по ГОСТу 7.32 – 2001, латиница и арабские цифры используются в исключительных случаях).
  2. Рисунки, таблицы, схемы, находящиеся в пределах одного листа формата А3,А2,А1, считаются как одна страница.
  3. Нумерации таблиц/формул/иллюстраций, размещенных в тексте основной части и вынесенных в приложения, обособленны друг от друга. Перед буквой (А,Б,В,Г и т.д) добавляется слово ТАБЛИЦА/ФОРМУЛА/РИСУНОК.

Если таблиц/формул/иллюстраций несколько, после буквенного обозначения проставляется порядковый номер, например, «Таблица/формула/рисунок Д.8». Единственная таблица/формула/изображение в дипломе нумеруется цифрой 1.

Обстоятельства могут сложиться так, что в назначенный день и час лицо, вызванное в зал суда, не может присутствовать на разбирательстве. Что нужно предпринять? Можно ли просто не появиться на слушании, или это повлечет негативные последствия? Как осуществить перенос судебного заседания в законном порядке?

Когда следует просить о переносе слушания

Отложение судебного разбирательства может происходить по обстоятельствам, изложенным в ГПК РФ, большинство из них — в статье 169. Напомним, что гражданские дела рассматривают мировые судьи и районные или городские суды.
Если вы не подготовили аргументы в свою пользу или не нашли юриста, а первое заседание по гражданскому делу состоится уже скоро, не стоит переживать. Статьей 152 ГПК РФ предусмотрено, что вначале проходит предварительное заседание, на котором судебное решение не принимается. Здесь суд выясняет позиции сторон, препятствия для рассмотрения дела, узнает, возможно ли между ними мировое соглашение.

Затем назначается новое судебное заседание, на котором будет рассматриваться дело по существу. К нему стоит подходить ответственно, подготовиться. Необходимо учитывать и последствия отсутствия в суде, описанные в статье 167 ГПК РФ. Бывает так, что судья предлагает участникам процесса начать рассматривать дело по существу сегодня. В такой ситуации нужно просто сообщить о своей неготовности, и слушание будет перенесено.

Важно знать, что эта информация применима к гражданскому делу. В административном процессе предварительного заседания не назначается. Поэтому, если вы не готовы к разбирательствам или не можете прибыть вовремя, стоит заранее позаботиться о переносе слушания. Например, подать ходатайство об отложении судебного заседания, представив доказательство того, что причина уважительна.

В арбитражном процессе, наоборот, предварительное заседание важно. Поэтому при желании перенести его, нужно ознакомиться с причинами, по которым возможен перенос слушания в арбитражном процессе. Они описаны в статье 158 АПК РФ. В арбитражном суде рассматриваются дела по нормам АПК между организациями, интересы которых защищают юристы.

Если предварительное заседание, проведенное по статье 152 ГПК РФ, позади, значит, на каждом следующем заседании может быть принято решение. И важно явиться на него, имея весомые аргументы и доказательства. Не стоит забывать и о последствиях пропуска, указанных в статье 167 ГПК.

Средства для переноса слушания

Суд оповещает всех участников о дате и времени проведения слушания. Приходить или нет — забота каждого из них. Если последствия по статье 167 ГПК не важны для лица, например для него не имеет значения, что дело будет рассмотрено в его отсутствие, то можно не являться либо просить суд рассмотреть дело без его участия (если это возможно) и выслать решение.
В арбитражном процессе, если вызванный свидетель не приходит на слушание без уважительной причины, то по статье 157 АПК РФ с него могут взыскать штраф. При наличии уважительных причин по статье 158 АПК слушание могут перенести.

Если есть уважительная причина, чтобы не прийти в назначенное время, то нужно подать ходатайство об отложении судебного заседания, образец которого вы найдете на нашем сайте. В первый раз можно просто указать, почему не можете прибыть в суд. Заявление следует подать в канцелярию суда заранее (самостоятельно или с помощью другого лица).

Уважительными причинами называют:

  • болезнь гражданина, его госпитализацию или самочувствие, которое не позволяет находиться в зале суда;
  • командировку, вызов на место службы по неотложным обстоятельствам, требующим обязательного участия заявителя;
  • чрезвычайные происшествия с участием заявителя (пожар, несчастный случай, ДТП);
  • необходимость присутствия рядом с членом семьи, который находится на попечении (ребенок, родственник с инвалидностью, пожилой отец или мать).

Если будете подавать заявление повторно, нужно подкреплять его копией документа, который доказывает уважительную причину отсутствия, — листком нетрудоспособности, приказом о командировке, билетами на поезд или самолет, справкой о болезни подопечного и т.д. Подать ходатайство могут не только обе стороны спора, но и третьи лица, представители государственных структур. Составляя ходатайство, надо ссылаться на статьи 167 и 169 ГПК РФ, в арбитражном суде — статью 158 АПК.

Если у вас имеется другая причина не появиться на слушании, вы считаете, что она уважительная, также можно составить заявление об отложении. Однако есть и другие ходатайства, с помощью которых можно отложить заседание по ГПК и АПК, так как они препятствуют дальнейшему рассмотрению дела без каких-либо действий, требуемых заявителем. Такой список включает:

  • предъявление встречного иска;
  • назначение экспертизы;
  • привлечение новых лиц к разбирательствам;
  • оспаривание оснований искового заявления;
  • обжалование определения суда;
  • изменение исковых требований.


Другие основания, по которым слушание подлежит переносу:

  • необходимы дополнительные доказательства;
  • не в порядке система видеоконференц-связи;
  • требуется применение процедуры урегулирования спора при помощи медиатора.

Не всегда названные причины могут стать стопроцентным способом отменить заседание. Судья может продолжить рассмотрение дела, если ничего не помешает его объективному изучению. По статье 158 АПК РФ заседание переносится также при болезни судьи.

Составляем нужный иск

Отложение судебного заседания состоится по ходатайству участника процесса, если его заявление будет составлено правильно. Для этого используйте образец. Укажите конкретно, какое заседание вы хотите отложить (его дату и время), ссылайтесь на статьи ГПК РФ, а заявление по АПК составляйте со ссылкой на статью 158. Заблаговременная подача ходатайства, а также подтверждение уважительности причины пропуска станут гарантией того, что слушание обязательно перенесут.

Если обстоятельства случились внезапно, передать информацию можно по телефону или с помощью близкого человека, указав сведения, которые будут подтверждать действительность произошедшего. Доказательства нужно передать суду на следующем слушании. Когда вы просто не в состоянии (ввиду работы или болезни) присутствовать на заседании, то можно подать ходатайство о его переносе. Его образец также можно скачать на нашем сайте.

Отложение судебного разбирательства посредством заявления происходит после изучения его судом и беседе с явившимися участниками. Могут быть приняты и ходатайства других участников. Назначаются новые дата и время проведения, участники процесса получают извещения об этом. Если же прошение не будет удовлетворено, то разбирательства по делу будут происходить в установленном порядке.

13.5 KiB
542 Downloads
Детали

Категория: Суд
Дата: 13.02.2017

Другие способы отложить слушание тоже не менее действенны. Конечно, желательно, чтобы они имели основания, а не просто служили средством затянуть процесс. Статьи 169 ГПК и 158 АПК говорят о том, что заседание может быть перенесено, если заявлен встречный иск. Здесь важно, чтобы встречное заявление шло в зачет требований первоначального иска.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *