Как оформить машину на себя без хозяина?

Содержание

Переоформление автотранспортного средства на себя без присутствия собственника автомобиля

Процедура перерегистрации автотранспортного средства в ГИБДД в связи с возникшей необходимостью является несложной процедурой, которая при этом имеет определенные нюансы.

Дорогие читатели! Для решения именно Вашей проблемы — звоните на горячую линию 8 (800) 350-31-84 или задайте вопрос на сайте. Это бесплатно.

Процесс переоформления автомобиля регламентируется нормативными актами, одними из которых являются Правительственное Постановление Российской Федерации №938 от 12 августа 1994 (редакция 06 октября 2017) «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации», Приказ МВД РФ №605 от 07 августа 2013 (в редакции 26 июня 2018) «Об утверждении Административного регламента МВД Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним», а также Приказ МВД РФ №399 от 26 июня 2018 «Об утверждении Правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД МВД РФ, образца бланка свидетельства о регистрации транспортного средства и признании утратившими силу нормативных правовых актов МВД России и отдельных положений нормативных правовых актов МВД России».

Случаи переоформления ТС на себя без хозяина автомобиля

Если обратиться к пункту 3 Постановления Правительства России, к подпункту 2 раздела 1 Приказа МВД России и к пункту 6 постановления №399, то можно увидеть, что проводить процедуру оформления автотранспортного средства имеет право только владелец автомобиля либо лицо, имеющее законные основания распоряжения автотранспортом.

Использование договора купли-продажи

Приобретение транспортного средства, используя договор купли-продажи, является одним из самых популярных способов покупки автомобиля.

После того как между сторонами сделки будет составлен и подписан соответствующий документ, продаваемое имущество передается во владение новому хозяину.

Если обратиться к статье 223 Гражданского кодекса России, то можно увидеть, что право собственности у покупателя возникает в момент передачи транспортного средства. Таким образом, после подписания договора купли-продажи автомобиль становится собственностью покупателя.

В 2013 году были внесены изменения в законодательство Российской Федерации (приказ Министерства Внутренних Дел России №605), в результате которого изменился процесс регистрации автотранспортных средств.

Так, если ранее после продажи транспорта предыдущий и новый владельцы в обязательном порядке должны были обратиться в Государственную автоинспекцию для снятия автомобиля с учета с бывшего хозяина и постановки на учет на нового владельца, то в настоящее время данное условие необязательно.

Действующее законодательство разрешает предыдущему автовладельцу не присутствовать в ГИБДД при переоформлении проданного автомобиля; все вопросы, касающиеся оформления регистрации купленного транспорта, полностью ложатся на новоиспеченного собственника машины.

Исходя их представленной информации, постановку автотранспорта на учет в Государственную автоинспекцию по договору купли-продажи нельзя назвать постановкой автомобиля на учет без хозяина: покупатель транспорта, подписав договор, становится собственником имущества и, соответственно, лично осуществляет перерегистрацию купленного транспорта.

Новоиспеченному владельцу следует помнить срок, который отводится на постановку автомобиля на учет. Согласно действующему законодательству, новому собственнику машины дается 10 дней на совершение переоформления с момента возникновения такой необходимости. В случае задержки данного срока предыдущий владелец имеет право обратиться в Государственную автомобильную инспекцию и самостоятельно снять проданный автомобиль с учета со своего имени.

Таким образом, хоть присутствие прежнего владельца не является обязательным при переоформлении ТС, связь между сторонами сделки продолжается на протяжении 10 дней с момента ее совершения.

Переоформление с помощью генеральной доверенности

Второй ситуацией, при которой переоформить автомобиль можно без присутствия владельца, является переоформление с использованием генеральной доверенности.

Если обратиться к Гражданскому кодексу Российской Федерации и его статье 185, то можно увидеть, что под понятием доверенности понимается письменное разрешение одного лица другому для предъявления его третьим лицам.

В статье 185.1. можно увидеть, что генеральная доверенность для проведения сделок и на подачу заявления о государственной регистрации прав в обязательном порядке должна быть удостоверена нотариально.

Для регистрации транспортного средства через представителя собственнику автомобиля необходимо обратиться в нотариальную контору. При обращении владельцу машины необходимо предъявить личный паспорт, паспорт представителя при его присутствии (копию документа при отсутствии гражданина при оформлении процедуры), а также обозначить объем полномочий на управление ТС.

После предоставления документов нотариус оформляет доверенность на указанное лицо, а собственником автомашины оплачиваются необходимые расходы. Готовый документ выдается владельцу автотранспорта, после чего передается доверенному лицу.

После совершения данной процедуры представитель собственника обращается в отдел ГИБДД для оформления машины и иных действий, при этом присутствие собственника транспортного средства не требуется.

При этом как владелец, так и выбранное доверенное лицо должны помнить, что законом разрешается отозвать генеральную доверенность в любой момент, уведомив об этом доверенное лицо.

В таком случае представитель лишается всех прав по отношению к доверяемому имуществу, то есть к транспортному средству.

Алгоритм перерегистрации транспортного средства на себя без присутствия собственника

Как было указано выше, регистрация автомобиля без собственника фактически возможна только в одном случае – при использовании генеральной доверенности. В случае использования договора купли-продажи при процессе оформления присутствует новый владелец автотранспортного средства.

Однако при возникновении любой из ситуаций гражданину необходимо знать последовательность своих действий для совершения перерегистрации автомобиля в ГИБДД.

Место обращения

Согласно пункту 6 приказа Министерства Внутренних Дел Российской Федерации № 605, услуга по регистрации автомобилей предоставляется МВД РФ.

При этом непосредственным оформлением процедуры занимаются подразделения Государственной автомобильной инспекции.

Таким образом, для проведения процедуры переоформления автомобиля новому владельцу или его представителю необходимо обратиться в подразделение ГИБДД.

Действующее законодательство не предусматривает обращение в отделение ГИБДД исключительно по месту регистрации, поэтому гражданин имеет право подать документы в любое удобное отделение Государственной автоинспекции.

Также в настоящее время есть возможность подать документы и заявление с помощью интернета через сайт Государственных услуг. Использование данного способа позволяет сэкономить время; при этом гражданину нужно будет явиться в ГИБДД в назначенные дату и время, выбранные на сайте.

Документы для переоформления автомобиля

Для проведения процедуры переоформления автотранспортного средства новому собственнику транспорта или ему доверенному лицу необходимо предоставить инспектору ГИБДД следующий пакет документов:

  1. Паспорт собственника транспорта.
  2. Паспорт представителя автовладельца и генеральная доверенность в случае проведения процедуры через доверенное лицо.
  3. Заявление на получение услуги. Заполнить документ можно от руки в отделении ГИБДД или же распечатать и принести уже заполненное заявление.
  4. Документ, подтверждающий право собственности (договор купли-продажи).
  5. Документы на автомобиль (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации и полис автострахования).
  6. Квитанция-чек, подтверждающая факт оплаты государственной пошлины за получение услуги.

Также для проведения процедуры переоформления автотранспортного средства владельцу или его представителю необходимо предоставить само регистрируемое имущество (машину) для проведения осмотра и сверки данных, указанных в документах.

Срок переоформления

В настоящее время действующим законодательством установлен срок, в течение которого новый автовладелец или его представитель обязаны поставить транспортное средство на учет в Государственную автоинспекцию.

Так, на основании пункта 3 Правительственного Постановления №938 и пункта 6 Приказа Министерства Внутренних Дел Российской Федерации №399 срок для обращения в ГИБДД и смены регистрационных данных составляет 10 суток с момента возникновения данной необходимости.

Если обратиться к пункту 10 Приказа МВД России №605, суммарное время получения услуги с момента принятия инспектором заявления и документов до окончания процедуры не должно быть более одного часа. При подаче необходимого комплекта бумаг через интернет срок обслуживания может быть сокращен.

Десятидневный срок является максимальным периодом для совершения переоформления автотранспортного средства. Пропуск данного периода является административным проступком и наказывается по статьям 12.1 и 19.22 Кодекса об административных правонарушениях.

Не нашли ответа на свой вопрос? Звоните на телефон горячей линии. Это бесплатно.

Обжалование заочного решения суда

Неявка ответчика в суд является достаточно распространенным явлением и создает ряд проблем как для истца, так и для самого суда.

Сегодня мы поговорим о заочном производстве, рассмотрим основания и порядок его реализации, разберемся каким образом можно отменить и (или) обжаловать заочное решение суда. Если вы участвуете в судебном процессе или только собираетесь в суд, нижеприведенная информация определенно будет вам полезна и поможет разобраться в таком важном процессуальном институте, как «заочное производство».

Заочное производство. Основания и порядок

Заочное производство – рассмотрение судом гражданского дела в отсутствие (при неявке) ответчика в судебное заседание.

Институт заочного производства направлен на соблюдение баланса интересов сторон (истца и ответчика) в гражданском судопроизводстве. Согласитесь, не может же истец безгранично ждать от суда разрешения вопроса о своих притязаниях к ответчику, который не желает или попросту избегает явки в суд.

Одной только неявки ответчика недостаточно для заочного производства. Необходимо три дополнительных условия:

  1. Ответчик должен быть извещен о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом;
  2. В материалах дело должно отсутствовать сообщение от ответчика об уважительных причинах своего отсутствия;
  3. Со стороны ответчика отсутствует просьба о рассмотрении дела в его отсутствие.

Заочное производство возможно только в суде первой инстанции.

О применении такого производства суд должен вынести соответствующее определение.

Процессуальное законодательство не требует оформления отдельного определения. Поэтому, на практике такое определение имеет протокольную форму. Предварительно суд выясняет мнение участников процесса о возможности рассмотрения дела в порядке заочного производства, а потом разрешает этот вопрос оглашением определения. Соответственно, все это заносится в протокол судебного заседания.

Сама процедура рассмотрения дела в заочном порядке ничем не отличается от общего порядка. Суд также исследует доказательства, выслушивает доводы участников и принимает решение. Единственным и естественным отличием от судебного разбирательства, в котором принимают участие все стороны, является невозможность ответчика участвовать в слушании дела по причине своего отсутствия.

Немаловажным моментом представляется ситуация, когда в деле участвует несколько ответчиков. Может ли суд рассмотреть дело в порядке заочного производства, если в судебное заседание явился хотя бы один ответчик?

Процессуальный закон дает четкий ответ на данный вопрос. Для рассмотрения дела в порядке заочного производства необходимо, чтобы все ответчики не явились. Только в этом случае возможно рассмотреть дело заочно.

Нельзя сказать, что ключевой фигурой в заочном производстве является ответчик. Все-таки в большей степени заочное рассмотрение дела направлено на защиту прав истца, а не ответчика. Процессуальные права ответчика защищаются предоставлением ему возможности отменить заочное решение без обращения в вышестоящую инстанцию, но об этом поговорим ниже.

Помимо неявки ответчика в судебное заседание, законодатель установил наличие решающего волеизъявления явившегося в заседание истца на заочное рассмотрение дела. Рассмотрение гражданского дела в порядке заочного производства требует на то его согласия. В противном случае, если истец представил возражение, суд откладывает рассмотрение дела и извещает ответчика о времени и месте следующего заседания.

Иногда бывает ситуация, когда в судебном заседании истец изменяет предмет или основание иска. В этом случае, вне зависимости от волеизъявления явившегося истца, суд не может рассмотреть дело заочно и обязан отложить судебное разбирательство, направив ответчику уточненные исковые требования.

Полезно знать

Заочный порядок может быть применен только в исковом и особом производстве. Гражданские дела, рассматриваемые в порядке приказного производства заочно рассмотрены быть не могут.

В качестве небольшого отступления перечислим формы производства в суде общей юрисдикции первой инстанции:

  1. Приказное производство;
  2. Исковое производство;
  3. Особое производство.

Заочное решение

По результатам рассмотрения дела в порядке заочного производства суд выносит решение, именуется оно заочным.

Требования к содержанию заочного решения такие же, как и к прямому решению.

Под прямым решением понимается решение суда, которое было принято в общем порядке, т.е. без проведения заочного производства. В нормативной базе нет такого термина и используется он в профессиональном сленге.

Также, как и прямое, заочное решение состоит из 4 частей: вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной.

Обязательным требованием, выделяемым в законе отдельной строкой, является указание в резолютивной части заочного решения срока и порядка подачи заявления (не путать с апелляционной жалобой) об отмене решения.

По результатам заочное решение будет отличаться следующими атрибутами: именоваться оно будет не «Решение», а «Заочное решение»; будет содержать ссылки на обстоятельства и нормы права, позволяющие рассмотреть дело в порядке заочного производства; будет разъяснять срок и порядок подачи заявления об отмене заочного решения.

Копия заочного решения направляется ответчику, а также истцу, который не присутствовал в судебном заседании и просил рассмотреть дело в его отсутствие. Срок отправки — в течение трех дней со дня принятия решения, форма – заказным письмом с уведомлением о вручении.

Обратите внимание!

Фразу «со дня принятия решения» не надо путать с «принятие решения» и «составление мотивированного решения». Решение суда принимается в совещательной комнате немедленно после разбирательства дела. После этого суд оглашает его резолютивную часть. Составление же мотивированного решения суда возможно отложить, но не более, чем на пять дней.

К сожалению, судьи зачастую пренебрегают требованиями процессуального закона и вместо заочного производства рассматривают некоторые дела в обычном порядке. Результатом этого является вынесение прямого, а не заочного решения, что лишает ответчика подать заявление об отмене состоявшегося решения.

В большинстве случаев делается это по судебным делам, результат которых является легко прогнозируемым и имеет минимальную спорную составляющую. Определенный уровень знаний в области права и опыт рассмотрения споров позволяет судьям провести правовой анализ и сделать некий прогноз. Такой подход не является злым умыслом и преследует цель соблюсти не только процессуальные права ответчика, но и истца.

Как правило, вышестоящие суды глухи к доводам жалобы о том, что суд первой инстанции проигнорировал заочное производство. С учетом того, что в настоящее время апелляционная инстанция не наделена правом отменить обжалуемое решение и направить дело на новое рассмотрение, инструмента для исправления обозначенной ошибки суда не существует.

Отмена заочного решения судом первой инстанции

Не согласившийся с заочным решением суда ответчик вправе подать заявление об отмене такого решения.

Заявление необходимо подать в течение семи дней со дня получения копии заочного решения. День вручения не засчитывается в этот срок. Заявление подается и адресуется суду, который вынес заочное решение.

В заявлении об отмене заочного решения суда должно быть указано:

  1. Наименование суда, заочное решение которого ответчик просит отменить;
  2. Наименование лица, подающего заявление (процессуальное положение, Ф.И.О., дополнительно можно указать адрес и контактный телефон);
  3. Обстоятельства, которые свидетельствуют об уважительности неявки ответчика в судебное заседание, о которых он не имел возможности своевременно уведомить суд; доказательства этих обстоятельств;
  4. Обстоятельства и доказательства, которые могут повлиять на содержание заочного решения;
  5. Просьба ответчика об отмене заочного решения;
  6. Перечень прилагаемых к заявлению материалов.

Такое заявление, равно как и исковое заявление, частная или апелляционная жалоба, иные процессуальные документы, подписывается ответчиком или его представителем и подается в суд с приложением копий по количеству лиц, участвующих в деле.

Заявление об отмене заочного решения суда не оплачивается государственной пошлиной.

Заявление рассматривается в судебном заседании. Срок рассмотрения – 10 дней со дня его поступления. Лица участвующие в деле должны быть извещены о времени и месте рассмотрения, им должны быть направлены копии заявления и прилагаемых к нему материалов. Неявка извещенных лиц не является препятствием для рассмотрения заявления.

По результатам рассмотрения заявления суд отказывает в удовлетворении заявления либо отменяет его и возобновляет рассмотрение дела. Результаты оформляются отдельным определением, которое не обжалуется.

Для отмены заочного решения необходимо одновременное наличие двух условий:

  1. Неявка ответчика была следствием наличия уважительных причин, и ответчик не имел объективной возможности своевременно об этом уведомить суд;
  2. Наличие указанных ответчиком обстоятельств и представленных им доказательств, которые могут повлиять на содержание решения суда.

Обратите внимание, одной только уважительности недостаточно. Отмена решения только лишь для того, чтобы провести повторное слушание дела и по тем же доказательствам вынести аналогичное решение, недопустима.

В рамках возобновленного производства дело рассматривается по существу в том же или ином составе судей.

Если извещенный надлежащим образом ответчик и в этот раз не явился в судебное заседание, вновь принятое решение не будет заочным, и ответчик не вправе подать заявление об отмене этого решения в порядке заочного производства.

Обжалование заочного решения

Также, как и прямое решение, т.е. принятое в рамках рассмотрения дела в общем (не заочном) порядке, заочное решение может быть обжаловано посредством подачи апелляционной жалобы в вышестоящий суд. После прохождения дела через апелляционную инстанцию, возможно кассационное обжалование.

Для более легкого усвоения затронутой темы обжалования выделим три основных момента: 1) право на обжалование заочного решения; 2) срок обжалование; 3) вступление в законную силу заочного решения суда.

Кто имеет право на обжалование заочного решения суда?

В отличии от заявления об отмене заочного решения, апелляционная жалоба на заочное решение может быть подана не только ответчиком.

Часть вторая статьи 237 ГПК РФ содержит указание на то, что такое решение обжалуется только сторонами. Строго следуя букве закона, никакие другие лица не могут обжаловать заочное решение.

В данном случае представляется правильным исходить из общего положения, регламентирующего апелляционное обжалование и, в частности, статьи 320 ГПК РФ, которая определяет круг лиц, наделенных правом обращения в апелляцию.

Согласно статье 320 ГПК РФ, право апелляционного обжалования принадлежит:

  1. Сторонам;
  2. Иным лицам, участвующим в деле, в том числе прокурору;
  3. Лицам, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и обязанностях которых был разрешен судом.

В какой срок может быть обжаловано заочное решение суда?

Срок обжалования заочного решения составляет один месяц.

Единственным и важным моментом, отличающим от обжалования прямого решения, является начало течения этого срока.

Здесь необходимо разграничить две ситуации: 1) перед подачей апелляционной жалобы ответчик подавал заявление об отмене заочного решения, и ему было в этом отказано, и 2) ответчик не делал этого.

В первой ситуации, когда ответчик реализовал свое право на обращение в суд с заявлением об отмене заочного решения, апелляционная жалоба может быть подана в течение месяцы со дня вынесения судом определения об отказе в удовлетворении такого заявления.

По общему правилу, течение срока начинается со дня, следующего за днем вынесения такого определения.

Например, определение об отказе было вынесено 01 августа, первый день срока обжалования – 02 августа, последний день подачи апелляционной жалобы – 01 сентября.

Во второй ситуации, когда ответчик не подавал заявление об отмене заочного решения, апелляционная жалоба может быть подана в течение месяца после истечения срока на подачу такого заявления.

Для наглядности, разберем пример по датам.

  • 01 августа — день получения ответчиком копии заочного решения суда
  • 02 августа — первый день подачи заявления об отмене заочного решения
  • 08 августа — последний день подачи такого заявления
  • 09 августа – первый день подачи апелляционной жалобы
  • 08 сентября – последний день апелляционного обжалования

Как видите, все не так и сложно. В первом случае срок апелляционного обжалования составил один месяц с даты получения ответчиком копии заочного решения, во втором – один месяц и 7 дней.

Когда вступает в законную силу заочное решение суда?

Ответ на данный вопрос зависит от того, обжаловалось ли заочное решение или нет.

Когда дело прошло через апелляционную инстанцию, решение суда вступает в законную силу со дня вынесения апелляционного определения, которым решение не было отменено.

Если апелляционная жалоба никем не подавалась, решение вступает в законную силу со дня истечения срока для его обжалования.

Применительно к вышеприведенным примерам исчисления сроков, заочное решение вступит в законную силу: в первой ситуации – 02 сентября, во второй ситуации – 09 сентября. Как видите, сохраняется та же разница в семь дней.

Не стоит забывать, что все вышеизложенное актуально для ситуации, когда копия заочного решения суда получена ответчиком, но ведь так бывает не всегда.

Что происходит в случае, когда ответчик не получает заочного решения? В данном случае, опять имеет место ситуация, когда необходимо сохранить баланс между интересами всех сторон судопроизводства. Не может же истец безгранично ждать восстановления своих прав.

На практике все происходит следующим образом. Конверт с копией решения, пролежав отведенное ему время на почте по месту жительства или нахождения адресата (ответчика), возвращается в суд.

В этом случае, датой отсчета месячного срока на обжалование заочного решение является дата поступления возвращаемого конверта в почтовое отделение по месту нахождения суда. Это не прописано в законе, но имеет место на практике.

В конечном итоге, по истечении срока обжалования истец получает копию заочного решения с отметкой о вступлении его в законную силу и при необходимости исполнительный лист. Только вот победа истца будет окончательно неопределенной.

Если ответчик когда-нибудь все-таки получит заочное решение, он сможет обратиться в суд с заявлением об отмене заочного решения суда и (или) апелляционной жалобой. В этом случае суд с высокой степенью вероятности рассмотрит заявление и (или) восстановит срок на подачу апелляционной жалобы ответчика.

В интересах же истца получить решение суда, которое бесспорно вступило в законную силу. Поэтому наилучшим вариантом будет ситуация, когда ответчик получает копию заочного решения еще до отметки о его вступлении в силу, и все идет своим чередом.

Как оформить опекунство над родителями

909 просмотров

Чем пожилой человек становится старше, тем больше он нуждается в посторонней помощи. Возрастные физические изменения не позволяют ему в полной мере заботиться о себе, зачастую к физическим добавляются психологические, а порой и психические проблемы. Старческая деменция, болезнь Альцгеймера – эти заболевания превращают стариков в людей, не способных самостоятельно позаботиться о себе. В таких и подобных ситуациях возможно оформление опекунства.

Можно ли оформить опекунство над матерью или отцом?

В ст. 87 Семейного Кодекса Российской Федерации указано, что совершеннолетние дети обязаны содержать и поддерживать своих нетрудоспособных, и, тем более, недееспособных родителей. В соответствии с СК РФ, на помощь совершеннолетних детей могут рассчитывать родители, которые:

  • не лишались родительских прав и не ограничивались в них по отношению к этим детям;
  • не уклонялись от воспитания детей и материального содержания детей, в том числе от выплаты алиментов;
  • достигли возраста выхода на пенсию по старости, либо являются нетрудоспособными вследствие инвалидности;
  • нуждаются в помощи, так как не имеют достаточного для удовлетворения минимальных потребностей уровня дохода;
  • одинокие, то есть, не имеют супруга (супруги), который (которая) мог бы (могла бы) о них позаботиться.

Если совершеннолетний ребенок отказывается добровольно поддерживать нетрудоспособного отца или мать, родитель может взыскать с него в свою пользу алименты.

Также престарелые родители могут обратиться с заявлением о назначении патронажного сопровождения.

Важно. Все, перечисленные выше действия могут осуществлять только полностью дееспособные граждане, достигшие пенсионного возраста и нуждающиеся в посторонней помощи.

Если же пожилые родители в силу какого-либо заболевания не в состоянии осознавать свои действия и отвечать за последствия своих поступков, то в этом случае дети вправе оформить над ними опеку.

Но опека может быть назначена только над недееспособным лицом. В отличие от несовершеннолетних детей, которые считаются недееспособными априори, в случае с совершеннолетними гражданами, их недееспособность может быть установлена только в судебном порядке.

Что такое опека над родителями и чем она отличается от патронажа

Опека и патронаж – совершенно разные виды ухода за престарелыми гражданами. В чем их отличия?

Опека

Назначается над недееспособными гражданами любого возраста. Причем, если в случае с несовершеннолетними детьми, их недееспособность определена законодательно и никакого дополнительного подтверждения не требуется, то после достижения лицом совершеннолетнего возраста, он может быть признан недееспособным только в судебном порядке.

В этом случае опекун принимает на себя обязанности по полному представлению законных интересов подопечного во всех инстанциях и во всех сферах его жизнедеятельности. Другими словами, опекун отвечает за жизнь, здоровье, защиту интересов, действия подопечного в полном объеме. Он обязан принимать решения в интересах опекаемого, заботиться о нем и его имуществе, осуществлять за ним уход.

Патронаж

Патронаж (или попечительство) оформляется над пожилым лицом, не признанным недееспособным, то есть, в этом случае судебного решения о признании лица недееспособным не требуется. Будущий подопечный самостоятельно обращается в органы опеки и попечительства с ходатайством о назначении ему помощника, мотивируя просьбу тем, что он нуждается в регулярной помощи и уходе третьих лиц.

Второе отличие патронажа от опеки – будущий подопечный самостоятельно выбирает себе кандидата в помощники, также самостоятельно принимает все решения, помощник же вправе только ухаживать за подопечным, то есть, действовать только по его поручению.

Права и обязанности опекуна

Опекун престарелых родителей имеет намного меньше прав, чем лицо, воспитывающее несовершеннолетнего подопечного, при этом перечень обязанностей ничем не отличается от обязанностей по опеке детей.

Итак, опекун престарелого лица имеет право на:

  1. Проживание совместно с подопечным, в том числе и в жилом помещении, ему принадлежащем.
  2. Пользование имуществом престарелого лица, за которым он ухаживает.
  3. Общение с подопечным и членами его семьи.
  4. Осуществление всех видов юридических сделок от имени подопечного, но с обязательным учетом его интересов.
  5. Распоряжение имуществом и доходами опекаемого родителя, но также только в интересах подопечного.

Опекун престарелых родителей обязан:

  1. Оплачивать все обязательные платежи подопечного.
  2. Обеспечивать его своевременным и полноценным уходом, лечением, продуктами питания, удовлетворять иные потребности подопечного.
  3. Представлять законные интересы опекаемого родителя во всех инстанциях.
  4. Принимать от имени матери или отца все решения, касающиеся его законных интересов, его жизнедеятельности и удовлетворению его потребностей.
  5. Согласовывать все юридические действия, связанные с имуществом подопечного с органами опеки.
  6. Ежегодно предоставлять отчет о расходовании денежных средств подопечного и о затратах на его содержание.

Право на наследство

Сын или дочь, назначенные опекуном своим матери или отцу, обязаны ухаживать за ними безвозмездно. При заключении договора опекунства обычно оговаривается, что наследником подопечного в случае его смерти становится опекун, и все имущество опекаемого по праву наследования переходит к ухаживавшему за престарелым лицом сыну или дочери.

Если же данный факт в договоре опекунства указан не был, то все имущество престарелого после его смерти, в соответствии с гл. 63 ГК РФ делится между его законными наследниками.

Кто из детей может оформить опекунство над родителями

Опекунство над своими родителями может оформить любой из их детей при условии, что этот ребенок является совершеннолетним и дееспособным. Но эти два условия – не единственные. Также опекун должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

  • иметь официальный доход, подтвержденный справкой по форме 2-НДФЛ, причем, не ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания подопечного;
  • иметь собственную, либо занимаемую по договору социального найма жилплощадь (независимо от того, где именно будущий опекун намеревается проживать после назначения его опекуном: в своей квартире либо на территории подопечного);
  • не иметь никаких психических, инфекционных, либо любых иных заболеваний, препятствующих возможности потенциального опекуна ухаживать за недееспособным лицом;
  • не иметь никаких видов зависимости (алкогольной, наркотической и др.);
  • не иметь непогашенной судимости;
  • не быть ранее осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Кроме перечисленных выше обязательных требований, кандидат в опекуны должен получить разрешение на оформление опекунства в органах опеки и попечительства.

Если желание стать опекуном для своей матери или отца изъявили сразу несколько детей, органы опеки и попечительства при выборе кандидата будут учитывать:

  • личные и нравственные качества каждого из них;
  • их отношения с будущим подопечным;
  • согласие на установление опеки всех членов семей кандидатов в опекуны;
  • жилищные условия будущих опекунов;
  • иные важные обстоятельства.

Нередки случаи, когда в таких ситуациях назначаются сразу несколько опекунов, которые впоследствии договариваются между собой – кто какие обязанности по уходу за родителями будет исполнять.

Как оформить опекунство над пожилыми родителями

В соответствии со ст. 31 КГ РФ, установление опеки над недееспособным совершеннолетним гражданином необходимо для защиты законных прав и интересов престарелого лица. Необходимо иметь в виду, что согласно ст. 29 ГК РФ, установление опеки над совершеннолетним гражданином возможно только после признания его недееспособным, то есть, не отдающим отчета своим действиям, в судебном порядке. В отношении дееспособного совершеннолетнего лица такая форма заботы, как опека, установлена быть не может.

Итак, обязательное условие для назначения опеки над престарелыми родителями – наличие решения суда о признании их недееспособными. При этом, важно помнить, что суд не вправе назначать опекуна. Решение о том, может ли сын или дочь оформить опеку над матерью или отцом, выносит отдел опеки и попечительства по месту жительства родителей. Суд может только определить, кто именно будет заботиться о лишенном дееспособности лице до назначения ему официального опекуна.

Важно. В ситуации, когда и мать и отец одновременно, либо один за другим, лишаются дееспособности, совершеннолетний дееспособный ребенок может оформить опекунство над обоими родителями.

Алгоритм действий

Решения суда о лишении дееспособности для оформления опеки недостаточно. Потенциальный опекун должен совершить несколько последовательных действий, среди которых:

  1. Признание матери или отца недееспособным. Для этого нужно будет обратиться в суд с исковым заявлением о лишении дееспособности.
  2. Получение вступившего в силу решения суда.
  3. Предварительная консультация в ООП.
  4. Сбор необходимых для оформления опеки документов.
  5. Обращение с заявлением о назначении опеки в ООП.
  6. Получение решения местного муниципалитета.

Обращение в суд и получение судебного решения

Обязательным условием для признания судом родителей заявителя недееспособными является проведение медицинской экспертизы. Экспертиза назначается специальным определением суда, причем, судья самостоятельно выбирает то специализированное медицинское учреждение, в котором будет проводиться обследование.

Образец искового заявления о признании недееспособным

После проведения медицинской экспертизы и получения судом выводов медицинской комиссии, будет проведено еще одно судебное заседание, на котором суд вынесет решение о лишении пожилого человека дееспособности, либо, если медицинская комиссия не найдет никаких психических проблем у пациента – об отказе в удовлетворении исковых требований.

Обращение в отдел опеки

После получения вступившего в силу решения суда, заявитель собирает все необходимые документы (это можно сделать заранее) и обращается в отдел опеки и попечительства с заявлением о назначении опеки над его матерью или отцом. Сотрудники ООП в течение десяти дней с момента подачи заявления:

  • регистрируют ходатайство;
  • проводят обследование жилищных условий заявителя и составляют акт обследования;
  • заказывают необходимые документы;
  • исследуют предоставленные кандидатом в опекуны, а также полученные самостоятельно документы;
  • принимают решение о назначении опеки (отказе в назначении).

Если органы опеки и попечительства приняли положительное решение, то глава местного муниципалитета выпускает приказ о назначении заявителя опекуном его недееспособного родителя. Если же будет принято решение об отказе в назначении опеки, документ (с обязательным указанием причины отказа) направляется заявителю. Последний имеет право опротестовать отказ в суде.

С момента получения постановления о назначении опеки сын или дочь подопечного становится его законным представителем. С этого дня он обязан представлять интересы подопечного во всех инстанциях.

Также опекун обязан открыть специальный номинальный счет, на который с момента назначения опеки будут перечисляться все денежные средства подопечного, к примеру, его пенсия. Все, поступающие на этот счет денежные средства, должны расходоваться исключительно на нужды недееспособного подопечного.

Документы

В ситуации, когда опекуном хочет стать совершеннолетний ребенок престарелого родителя, ему предоставляются льготные условия оформления опеки. В этом случае кандидат в опекуны освобождается от предоставления следующих документов:

  1. Справки о доходах по форме 2-НДФЛ, либо справки из ПФР о размере его пенсии (если заявитель является пенсионером).
  2. Справки из правоохранительных органов о наличии или отсутствии судимостей.
  3. Выписки из домовой книги о составе семьи.

Таким образом, кандидату в опекуны, являющемуся совершеннолетним ребенком потенциального подопечного, необходимо будет представить в ООП следующий пакет документов:

  1. Паспорт гражданина РФ.
  2. Медицинское заключение об отсутствии у него заболеваний, препятствующих оформлению опеки.
  3. Свидетельство о заключении или расторжении брака (при наличии).
  4. Документ, подтверждающий, что потенциальный подопечный является родителем заявителя (свидетельство о рождении кандидата в опекуны).

Такой пакет документов понадобится заявителю в том случае, если он проживает с родителем в течение последних десяти лет. Если же ребенок в последнее время не проживал с родителями, либо проживал, но менее десяти лет, список необходимых документов будет несколько расширен.

В этом случае понадобятся:

  1. Гражданский паспорт заявителя.
  2. При наличии – свидетельство о бракосочетании либо о расторжении брака.
  3. Письменное согласие всех членов семьи заявителя старше десяти лет.
  4. Медицинское заключение.
  5. Сведения о доходах за последние двенадцать месяцев
  6. Свидетельство о рождении.
  7. Автобиография.

Важно. Закон приравнивает усыновленных детей к кровным. Другими словами, при оформлении опеки над недееспособным родителем, закон не устанавливает никакого преимущества при выборе кандидата в опекуны биологических детей над усыновленными.

Некоторые нюансы оформления опеки детей над родителями

Мы уже выяснили, что процедура оформления опеки детей над родителями несколько отличается от оформления ухода посторонними гражданами. Теперь рассмотрим другие нюансы опеки совершеннолетних детей над их недееспособными родителями:

  1. Ребенок, желающий установить опеку над своими недееспособными родителями, должен соответствовать всем требованиям, установленным для опекунов – не родственников.
  2. Родители, над которыми дети планируют оформить опеку, должны быть признаны судом недееспособными.
  3. Несение опекунских обязанностей по отношению к родителям никак дополнительно не оплачивается.
  4. Совершеннолетний ребенок, оформивший опеку над родителями, который не имеет официального трудоустройства, имеет право на компенсацию в размере 1200 рублей. Оформление происходит в Пенсионном Фонде.
  5. Опекун своих родителей не имеет право на получение каких-либо льгот, субсидий, иных видов помощи, полагающихся посторонним опекунам.
  6. Ответственность за все действия подопечного, а также за последствия его действий несет опекун.
  7. Подопечный родитель не может самостоятельно посещать медицинское учреждение и проходить медицинские комиссии без своего законного представителя (опекуна).
  8. Отныне родитель не может самостоятельно представлять свои интересы ни в одной из социальных служб либо в других инстанциях.
  9. Все денежные средства, предназначенные недееспособному родителю, после назначения опеки будут переводиться на номинальный счет опекуна.
  10. После оформления опеки над родителями ребенок несет ответственность за сохранность всего движимого и недвижимого имущества подопечных, а также его счетов.
  11. Если недееспособный родитель имеет несколько детей, они должны самостоятельно решить – кто из них станет опекуном. Другой вариант – они могут стать опекунами все одновременно.
  12. Сотрудники ООП не только имеют право, но и обязаны регулярно посещать семью опекуна и обследовать условия, в которых находится подопечный.
  13. Ребенок, который оформил опеку над матерью или отцом, обязан ежегодно, не позднее десятого февраля следующего года, отчитаться в ООП о расходовании денежных средств подопечного и о состоянии его имущества.
  14. Ребенок не имеет права распоряжаться имуществом родителей без разрешения органов опеки и попечительства.
  15. Продажа либо сдача в аренду жилого помещения, находящегося в собственности недееспособного родителя, возможна только с разрешения органов опеки и попечительства.

Нередки ситуации, когда совершеннолетние дети вынуждены брать на себя ответственность за своих родителей. В российском законодательстве предусмотрено несколько вариантов помощи детей престарелой матери или отцу: это может быть полная опека или патронаж. Но многие граждане, неискушенные в юриспруденции, путают:

  • в каких случаях можно оформить опеку, а где ее оформление невозможно;
  • кто может инициировать лишение дееспособности, кто не вправе это делать;
  • кто может обратиться с заявлением о назначении опеки, а кто вправе ходатайствовать о патронаже.

Обо всех нюансах вы можете проконсультироваться у сотрудников нашего сайта. Для этого достаточно будет позвонить по указанным телефонам, либо описать свою проблему в специальном поле для консультации со специалистом онлайн.

Сохраните или поделитесь ссылкой в социальных сетях (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Автор статьи Наталья Фомичёва Эксперт-юрист сайта. Стаж 10 лет. Наследственные дела. Семейные споры. Жилищное и земельное право. Задать вопрос Рейтинг автора Написано статей 513 Задайте вопрос эксперту-юристу БЕСПЛАТНО!

Напишите свой вопрос, наш юрист БЕСПЛАТНО подготовит ответ и перезвонит вам через 5 минут.

Отправляя данные Вы соглашаетесь с Согласием на обработку ПДн, Политикой обработки ПДн и Пользовательским соглашением

Заявление об увеличении исковых требований

Образец заявления об увеличении исковых требований с учетом последних изменений законодательства РФ.

Изменение исковых требований – это вполне обычная ситуация в гражданском процессе. Так как по ходу его проведения могут открыться дополнительные обстоятельства взаимоотношения истца и ответчика, либо у истца появятся дополнительные основания для увеличения размера своих требований.

Для того, чтобы изменить исковые требования (как увеличить, так и уменьшить), истцу необходимо подать в суд соответствующее заявление. Такое заявление может быть подано до момента удаления суда на совещание по поводу вынесения итогового решения по делу.

После вынесения решения любые дополнительные претензии могут рассматриваться судом в рамках отдельного процесса.

Написание заявления об увеличении исковых требований трудностей не составляет. Его образец приложен ниже. Подобное заявление должно содержать все необходимые реквизиты, как и исковое заявление, содержать перечень дополнительных претензий, их обоснование и денежную оценку.

То есть, в заявлении должна быть указана та сумма, на которую истец полагает увеличить исковые требования, а также должна быть указана итоговая сумма требований с учетом изменений.

Данный момент необходим для определения суммы госпошлины, которую придется доплатить, а также для снятия всех возможных вопросов ответчика и суда по поводу формирования итоговой суммы исковых требований.

Стоит также обратить внимание и на такой момент, как госпошлина. В том случае, если истцом вносилась госпошлина при подаче иска, то ему необходимо произвести доплату, которая будет рассчитана точно также ,как и первоначальная сумма госпошлины, то есть с учетом правил статьи 333.19 Налогового кодекса РФ.

В случае существенного увеличения исковых требований, следует обратить внимание на возможное изменение пункта статьи 333. 19 Налогового кодекса РФ, в соответствии с которым будут производиться расчеты.

Истцу также следует помнить и том, что по доплате госпошлины можно просить отсрочку или рассрочку в соответствии с нормами налогового законодательства.

В ____________________________
(Наименование суда, адрес)

По гражданскому делу № ________

Истец: ________________________
(Ф.И.О, адрес проживания,
контактные данные)

Ответчик: _____________________
(Ф.И.О, адрес проживания,
контактные данные)

Доп. сумма госпошлины ___ руб. ___ коп.

Заявление

об увеличении исковых требований

В итоге общая сумма исковых требований составит ___ руб. ___ коп.

На основании изложенного, руководствуясь требованиями статей 39, 92 Гражданского процессуального кодекса РФ,

ПРОШУ:

1. Принять увеличение исковых требований по иску ___________________ (Ф.И.О. истца) к _________________ (Ф.И.О. ответчика) о ______________________ (указать предмет иска).

2. (Изложить ранее предъявленные требования, но с указанием уже увеличенной суммы исковых требований).

Приложения:

1. Копия настоящего заявления;

2. Документы, подтверждающие основания увеличения исковых требований;

3. Иные документы, подтверждающие доводы истца, указанные в заявлении.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *