Договор аренды зданий и сооружений существенные условия

Содержание

§ 4. Договор аренды здания и сооружения

1. Понятие договора аренды здания и сооружения. По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование или во временное пользование арендатору здание или сооружение (п.

1 ст. 650 ГК).

В основе формирования специальных правил, позволивших выделить данный договор в самостоятельный вид аренды, — специфичность его предмета: здания и сооружения как отдельно стоящие объекты недвижимости отличаются фундаментальной (прочной) привязкой к конкретному земельному участку, конструктивно рассчитаны на длительный срок эксплуатации и потому имеют относительно высокую стоимость и особую значимость для гражданского оборота.

В правовом регулировании аренды зданий и сооружений приоритетны правила § 4 гл. 34 ГК «Аренда зданий и сооружений», затем следуют общие положения об аренде (ст. 625 ГК).

Договор аренды здания и сооружения возмездный, взаимный (синаллагматический), консенсуальный.

2. Стороны договора. Арендодателем по рассматриваемому договору вправе выступать любое физическое или юридическое лицо, имеющее титул собственника здания или сооружения, либо лицо, управомоченное законом или собственником сдавать данные объекты в аренду. Если в аренду сдается здание или сооружение, являющееся государственной или муниципальной собственностью и не закрепленное за государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, то арендодателями по этому договору выступают органы государственной власти и органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов . Так, Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом выступает арендодателем находящихся в федеральной собственности административных зданий, сооружений и нежилых помещений, не закрепленных за другими юридическими лицами, на вещном праве .

При сдаче в аренду государственных зданий и сооружений нередко в договоре арендодателем называется балансодержатель, который не является при этом стороной договора — арендодателем. Иными словами, здесь нет множественности лиц на стороне арендодателя. Балансодержатель, будучи хозяйствующим субъектом арендодателя, отвечает за техническое обслуживание, содержание, эксплуатацию и ремонт объекта.

КонсультантПлюс: примечание.

Распоряжение Мингосимущества РФ от 23.03.1998 N 252-р «Об утверждении Положения о порядке оформления закрепления административных зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в федеральной собственности, передаче их в аренду и безвозмездное пользование» утратило силу в связи с изданием распоряжения Минимущества РФ от 19.12.2003 N 7111-р .

См.: п. 1 Постановления Правительства РФ от 5 января 1998 г. N 3 «О порядке закрепления и использования находящихся в федеральной собственности административных зданий, строений и нежилых помещений» // СЗ РФ.

1998. N 2. Ст. 264. См. также: Положение о порядке оформления закрепления административных зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в федеральной собственности, передаче их в аренду и безвозмездное пользование, утвержденное распоряжением Мингосимущества России от 23 марта 1998 г. N 252-р // Закон. 1999. N 4.

К иным лицам, управомоченным быть арендодателями в силу закона, могут быть отнесены: субъекты права хозяйственного ведения — унитарные государственные и муниципальные предприятия; казенное предприятие как субъект права оперативного управления, учреждение — в отношении зданий и сооружений, приобретенных им в результате предпринимательской деятельности, разрешенной учреждению его учредительными документами (ст. 295, 297, 298 ГК, ст. 18, 19 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»). При этом государственные и муниципальные унитарные предприятия сдают в аренду здания и сооружения не только с согласия собственника или органа, им уполномоченного, но и с соблюдением требования о сохранении предприятием возможности осуществлять деятельность, предмет и цели которой определены уставом такого предприятия.

Арендаторами вправе быть граждане и юридические лица, но, как правило, в качестве арендаторов выступают коммерческие и некоммерческие организации, арендующие здания и сооружения для предпринимательской деятельности либо (применительно к зданиям) для обеспечения их деятельности в качестве организации (в частности, для размещения офиса). Арендаторами жилых зданий могут быть только юридические лица (п. 2 ст. 671 ГК).

3. Форма договора аренды здания и сооружения может быть только письменной. Более того, п. 1 ст. 651 ГК исключает выбор способа придания сделке письменной формы, устанавливая, что данный договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Заключение его посредством обмена документами с использованием средств письменной связи либо в форме акцепта действиями письменной оферты недопустимо. Несоблюдение формы данного договора влечет его недействительность.

Заключение договора и его государственная регистрация. В соответствии с общим правилом о порядке заключения сделок договор аренды здания или сооружения на срок менее одного года считается заключенным с момента его подписания сторонами (п. 3 ст. 154, п. 1 ст. 433 ГК). Договор аренды здания или сооружения на срок не менее одного года (т.е. на срок, равный году и более) подлежит государственной регистрации и считается заключенным лишь с момента его государственной регистрации (п. 3 ст. 433, п. 2 ст. 651 ГК). Следовательно, при отсутствии такой регистрации договор считается незаключенным. Указанное последствие нарушения требования о государственной регистрации является особым. Оно представляет исключение из правила п. 1 ст. 165 ГК, согласно которому нарушение требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность .

Установление данного специального последствия правонарушения, на наш взгляд, вполне правомерно, как основанное на правилах ст. 168 ГК о последствиях совершения сделки, противоречащей правовым актам. Как известно, согласно указанной статье, возможно установление в законе иных, кроме недействительности сделки, последствий нарушения. Аналогичный подход проявлен законодателем при определении последствий несоблюдения требования о государственной регистрации в отношении сделки купли-продажи предприятия (п. 3 ст. 560 ГК).

Таким образом, в изъятие из общего правила п. 2 ст. 609 ГК о регистрации договора аренды недвижимости независимо от срока аренды данный договор подлежит государственной регистрации, лишь если он заключен на срок не менее одного года. И, напротив, такой регистрации не требуется, если срок договора менее года. При этом регистрация права аренды возможна, как отмечалось ранее (см. § 1 настоящей главы), лишь наряду с регистрацией договора аренды и только при наличии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество государственной регистрации ранее возникших прав на данный объект (права собственности, права хозяйственного ведения и др.).

Вместе с тем в коммерческой практике зачастую для того, чтобы избежать требования о государственной регистрации договора, стороны заключают его на срок менее одного года (к примеру, на 11 месяцев), а затем продлевают его действие на тот же срок либо на другой срок менее одного года, либо на неопределенный срок. В результате в целом договорные отношения длятся более одного года. В настоящее время практика арбитражных судов по этому вопросу определяется позицией, выраженной Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ в ряде судебных дел.

Так, заключенными на срок менее года и потому не подлежащими государственной регистрации были признаны договоры аренды зданий, заключенные на срок менее года, а затем возобновленные на срок опять же менее года либо на неопределенный срок. По мнению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, между сторонами в подобных случаях начинает действовать новый договор аренды здания, условия которого идентичны условиям первоначального договора, срок действия которого истек . Из приведенного утверждения следует также другой вывод: договор аренды, заключенный на неопределенный срок, в целях применения п. 2 ст. 651 ГК считается заключенным на срок менее одного года.

См.: п. 10, 11 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 февраля 2001 г. N 59 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Практически важен вопрос о порядке исчисления годичного срока, необходимого для государственной регистрации. В частности, заключенными на срок, равный году, и потому подлежащими государственной регистрации в практике арбитражных судов признаются договоры аренды здания или сооружения, срок действия которых определен с 1-го числа какого-либо месяца текущего года до 30-го (31-го) числа предыдущего месяца следующего года .

См.: п. 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 января 2002 г. N 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой». Например, срок договора с 1 февраля 2003 г. по 31 января 2004 г. Представляется, что вывод Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ не вполне точен как не отвечающий правилам п. 1 ст. 192 ГК об окончании срока, исчисляемого годами.

Требования гражданского законодательства о государственной регистрации договора аренды здания и сооружения распространяются также на договоры субаренды (см. п. 19 Обзора Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 января 2002 г. N 66).

4. Предмет договора и другие условия. Согласно ГК к числу существенных условий договора аренды зданий и сооружений относятся условия о предмете договора и размере арендной платы. В других правовых актах перечень подобных условий может быть дополнен. Так, если в аренду сдается здание либо сооружение, относящееся к объектам культурного наследия, то существенными условиями договора являются сведения об особенностях, составляющих предмет охраны данного объекта культурного наследия, и требования к сохранению объекта культурного наследия .

Предметом договора служат здание и сооружение.

Здания и сооружения квалифицируются как объекты недвижимости по признакам неразрывной связи с землей и невозможности перемещения без несоразмерного ущерба их назначению (п. 1 ст. 130 ГК). Как предмет аренды, здания и сооружения определяются в договоре указанием их адреса (или иного общепринятого описания местоположения объекта, позволяющего однозначно определить объект на определенной территории); наименования (когда оно существует; например, Дом журналиста), инвентарного номера, назначения (жилое, нежилое; если нежилое, то — производственное, складское, торговое и т.п.); этажности и т.п. Описание объектов производится на основании документов, удостоверенных организациями, осуществляющими технический учет (инвентаризацию) объектов недвижимости.

ГК не поясняет различий между зданиями и сооружениями, поскольку указанные понятия не относятся к числу правовых. В каждом конкретном случае вид (категория) объекта определяется в соответствии с данными либо органов (организаций), осуществляющих государственный учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества, либо Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество исходя из категории, присвоенной ему при кадастровом и техническом учете (инвентаризации).

Заметим также, что ГК не придает юридического значения делению объектов на здания и сооружения, поскольку специальные правила об аренде указанных объектов не дифференцируют возникающих в связи с этим правоотношений. Гораздо важнее отличать здания и сооружения от иных построек и конструкций, не относящихся к недвижимости (киосков, палаток и т.п.), а также от иных видов недвижимого имущества (жилых и нежилых помещений, встроенно-пристроенных помещений и проч.).

Согласно требованиям кадастрового и технического учета понятия «здание» и «сооружение» технически характеризуются как объекты капитальной застройки — прочно, фундаментально связанные с земельным участком. В этом смысле к зданиям, например, не могут быть отнесены временные переносные строения облегченного (сборно-разборного) типа без фундамента: павильоны, киоски, ларьки и т.п. Здание (сооружение) — самостоятельный (отдельно стоящий) объект недвижимости. По этому признаку здания и сооружения отличаются от таких объектов недвижимости, как встроенно-пристроенные помещения, жилые и нежилые помещения, входящие в состав зданий и сооружений.

Здания предназначаются для постоянного нахождения в них людей с целью проживания или работы и подразделяются на жилые и нежилые. Жилые здания предназначены для постоянного нахождения в них людей с целью проживания и на основе договора аренды могут быть предоставлены во владение и (или) пользование только юридическому лицу (п. 2 ст. 671 ГК) . К нежилым относятся здания, используемые для административных, производственных, учебных, культурно-просветительских, лечебных, складских и других подобных целей.

Юридическое же лицо, в свою очередь, может использовать жилое помещение только для проживания граждан исходя из п. 2 ст. 671 ГК. Подробнее об этом см. гл. 6 настоящего учебника.

Сооружения служат чисто техническим целям, люди в них находятся временно. К сооружениям, согласно требованиям органов кадастрового и технического учета, обычно относят: оранжереи, сооружения транспорта и связи, портовые сооружения, тепло- и электростанции, мосты, трансформаторы, спортивные сооружения (стадионы, бассейны) и другие инженерные сооружения.

Предметом рассматриваемого договора могут быть именно здания или сооружения в целом, а не объекты, входящие в их состав. Объекты, входящие в состав здания или сооружения, как уже отмечалось, могут быть отнесены как к жилым (служебная квартира в здании школы), так и к нежилым помещениям (подвальное помещение, комната под офис в административном здании либо в спортивно-зрелищном сооружении и т.п.). Сдача внаем жилых помещений для проживания в них регулируется гл. 35 ГК «Наем жилого помещения». В отношении же правового регулирования договора аренды нежилых помещений, входящих в состав зданий или сооружений, какие-либо специальные правила в ГК отсутствуют. Поэтому, исходя из ст. 625 ГК, к аренде нежилого помещения в составе здания или сооружения должны применяться общие положения об аренде, а не специальные правила § 4 гл. 34 ГК «Аренда зданий и сооружений».

Вместе с тем нежилое помещение в составе здания или сооружения иногда расценивается в юридической литературе в качестве предмета именно договора аренды здания и сооружения . Подобного подхода не избежала и практика Высшего Арбитражного Суда РФ, относя к сделкам, подлежащим государственной регистрации, лишь те из договоров аренды нежилых помещений в составе зданий и сооружений, которые заключены на срок не менее одного года . Вывод Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ основан на рассуждениях о том, что поскольку в ГК отсутствуют какие-либо специальные нормы о государственной регистрации договора аренды нежилого помещения, то к таким договорам аренды должны применяться правила п. 2 ст. 651 ГК.

См.: Гражданское право. Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Ч. 2. М., 1997. С. 185.

См.: п. 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июня 2000 г. N 53 «О государственной регистрации договоров аренды нежилых помещений» // ВВАС РФ. 2000. N 7.

Представляется, что подобный вывод не вполне точен. Как известно, ст. 1 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» относит нежилые помещения к недвижимому имуществу, право на которое, а также сделки с которым подлежат государственной регистрации в случаях и в порядке, установленных законом (см. также п. 1 ст. 164 ГК). Таким случаем, предусматривающим государственную регистрацию подобной сделки, является, на наш взгляд, правило п. 2 ст. 609 ГК.

Согласно указанной статье договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если иное не установлено законом. Специальные же правила о государственной регистрации договора аренды нежилых помещений в составе зданий и сооружений, по признанию самого Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, отсутствуют. Следовательно, несмотря на некоторую абсурдность ситуации, указанный договор подлежит государственной регистрации независимо от срока сделки. Иной подход противоречил бы буквальному толкованию и п. 2 ст. 609 ГК, и п. 1 ст. 650 ГК, а также свидетельствовал бы о том, что к договору аренды нежилых помещений в составе зданий и сооружений должны применяться и другие положения § 4 гл. 34 ГК. Между тем в ГК отсутствует подобное правило. Кроме того, такой подход едва ли целесообразен. Договор аренды нежилых помещений зачастую предполагает краткосрочное владение и пользование. Распространение на этот договор более жестких правил § 4 гл. 34 ГК об оформлении договора, арендной плате, о последствиях несоблюдения указанных условий крайне затруднило бы его заключение. Представляется, что в данной ситуации целесообразно внесение изменений в ГК и введение специального правила относительно государственной регистрации нежилых помещений в составе зданий и сооружений, подобного правилу п. 2 ст. 651.

5. Арендная плата, как уже отмечалось, относится к существенным условиям данного договора, и при отсутствии согласованного сторонами в письменной форме условия о ее размере договор аренды здания или сооружения считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК, не применяются (п. 1 ст. 654).

Обычно арендная плата устанавливается в денежной форме за единицу площади арендованного здания или сооружения (в частности, за 1 кв. м). Впрочем, в договоре стороны могут предусмотреть и другие формы оплаты и способы ее расчета. Так, при аренде памятников истории, культуры, архитектуры таким показателем может быть площадь здания в целом.

Арендная плата дифференцируется в зависимости от степени износа здания или сооружения, вида деятельности арендатора при использовании объекта (биржевая, банковская, образовательная, игорный бизнес и т.п.), вида и качества строительного материала (кирпич, бетон и проч.), статуса здания (объект культурного наследия народов России), типа здания (производственное, складское и т.п.), степени технического обустройства, удобств коммерческого использования (выход на магистрали, местонахождение от станций метро и т.п.) и других показателей.

Плата за аренду здания или сооружения включает плату за пользование земельным участком (п. 2 ст. 654 ГК). Правило это диспозитивное, и законом или договором может быть предусмотрена отдельная плата за землю наряду с платой за аренду здания или сооружения. Если плата за аренду здания или сооружения установлена в договоре на единицу площади здания (сооружения) (предположим, 1 кв. м) или иного показателя его размера, арендная плата определяется исходя из фактического размера переданного арендатору здания или сооружения (п. 3 ст. 654 ГК).

Оплата осуществляется обычно помесячно либо поквартально. Широко распространена предварительная форма оплаты.

6. Срок договора. Договор аренды здания и сооружения может быть заключен на срок как определенный (это может быть и краткосрочная, и долгосрочная аренда), так и неопределенный. Единый предельный срок аренды зданий и сооружений законодательством не установлен. Максимальные сроки могут быть установлены в правовых актах лишь для отдельных случаев сдачи в аренду зданий и сооружений.

7. Права и обязанности сторон по договору аренды зданий и сооружений по сравнению с правами и обязанностями по договору, заключаемому на основании общих положений об аренде, не подверглись кардинальным изменениям.

Передача здания и сооружения и его возврат составляют одну из основных обязанностей сторон. Она включает не только предоставление здания или сооружения арендатору во владение или пользование, но и подписание сторонами передаточного акта или иного документа о передаче, подписываемого сторонами (п. 1 ст. 655 ГК). При этом, если договор аренды здания и сооружения заключен на срок не менее года и подлежит государственной регистрации, то передача здания или сооружения арендатору по передаточному акту должна иметь место лишь после регистрации сделки. В передаточном акте, как правило, фиксируется санитарное и техническое состояние арендованного здания или сооружения. Норма ГК о порядке передачи здания или сооружения не императивна, и законом или договором может быть определен иной порядок. Так, в договор может быть включено условие о том, что при заключении договора аренды здания на новый срок (при возобновлении договора) передаточный акт или иной документ о передаче не составляется.

Названные правила о передаче здания и сооружения действуют и при возврате здания или сооружения в случае прекращения обязательства.

Права арендатора на земельный участок при аренде здания или сооружения. Одну из основных особенностей правового регулирования аренды зданий и сооружений составляет обязанность арендодателя по передаче арендатору не только недвижимости указанного вида, но и права на земельный участок, на котором она расположена и который необходим для ее использования.

Исходя из п. 1 ст. 652 ГК право арендатора здания, сооружения на такой земельный участок бесспорно. Оно не зависит от характера прав арендодателя на земельный участок (собственность, постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, аренда и др.). Вид права арендатора на земельный участок предопределен характером прав арендодателя на земельный участок, на котором находится сдаваемое в аренду здание или сооружение. Если арендодатель здания, сооружения является собственником земельного участка, то исходя из п. 2 ст. 652 ГК и правил ЗК право арендатора на земельный участок определяется законом либо соглашением сторон. Арендатору здания, сооружения в этом случае предоставляется право аренды или предусмотренное договором иное право на соответствующую часть земельного участка (в частности, право постоянного (бессрочного) пользования, право безвозмездного пользования и др.). Если же договор аренды здания или сооружения не содержит каких-либо указаний о праве арендатора на земельный участок, считается, что к арендатору переходит на срок аренды здания или сооружения право пользования соответствующей частью земельного участка.

Характер этих прав устанавливается ЗК и гл. 17 ГК.

Если же здание, сооружение находится на чужом для арендодателя земельном участке (к примеру, земля является государственной собственностью), арендодатель вправе передать в аренду стоящее на этом участке здание или сооружение вместе с земельным участком, не испрашивая у собственника земельного участка согласия на такую передачу, если это не противоречит условиям пользования участком, установленным законом или договором с собственником земельного участка (ст. 652 ГК).

Вопрос о характере прав арендатора здания, сооружения на занимаемый этой недвижимостью земельный участок в ГК не разрешен и должен быть определен в договоре согласно правилам ЗК о правах на землю. Если же и в договоре этот вопрос не урегулирован, то, очевидно, исходя (по аналогии закона) из правила ч. 2 п. 2 ст. 652 ГК, при таких обстоятельствах к арендатору здания или сооружения переходит на срок аренды объекта право пользования соответствующей частью земельного участка.

При продаже земельного участка, на котором находится арендованное здание или сооружение, другому лицу за арендатором сохраняется право пользования частью земельного участка, занятой зданием или сооружением. Условия такого пользования остаются существовавшими до отчуждения земельного участка (ст. 653 ГК).

Ответственность по договору аренды здания или сооружения и другие способы защиты на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения определяются общими положениями об аренде.

Расторжение договора аренды зданий и сооружений также осуществляется согласно общим положениям об аренде.

Как вступить в наследство после смерти отца

1 538 просмотров

Основой наследования являются родственные связи между наследодателем и получателями его имущества. Распространенным вариантом вступления в права является наследование детьми после смерти родителей. Порядок правопреемства различается в зависимости от оснований вступления в наследство. Отец мог оставить завещание, завещательное распоряжение, установить завещательный отказ. При отсутствии надлежащего документа правопреемство происходит по закону. Рассмотрим, как вступить в наследство после смерти отца.

Права наследования после смерти отца по закону

Гибель отца служит основанием для открытия наследственного дела. При отсутствии завещания имущественные права отца переходят к следующим лицам:

  • официальным детям;
  • кровным родителям;
  • усыновителям;
  • официальной супруге;
  • иждивенцам (несовершеннолетним пасынку, падчерице, подопечным, нетрудоспособным родным, сожительнице);
  • внукам (если один из детей умер до гибели отца).

В перечень наследства могут входить:

  • корпоративные права;
  • авторские выплаты;
  • акции, облигации;
  • банковские вклады;
  • страховые выплаты;
  • квартира, дом, земельный участок;
  • автомобиль.

Для оформления наследственного имущества заинтересованным лицам следует подать заявление нотариусу.

Когда можно вступить в наследство

Оформление наследства становится возможным сразу после смерти физического лица. Основанием для открытия дела является свидетельство о смерти или соответствующий судебный акт.

Для подачи документов наследникам дается 6 месяцев. Увеличение срока допускается в исключительных случаях – устранение претендентов, отказ от имущества, смерть основного наследника.

Документы подают лица достигшие совершеннолетия. Если наследники не достигли совершеннолетия или признаны судом недееспособными, тогда от их имени действуют родители/опекуны.

Как оформить наследство после смерти отца по закону

Каждый родственник, который обращается в нотариальную контору для вступления в наследство, должен представить документы о наличии родственных связей. Если правопреемник утерял такой документ, то он должен восстановить его в установленные сроки (в течение 6 месяцев со дня гибели отца).

Документы подаются в нотариальную контору:

  • по месту регистрации покойного собственника;
  • по месту расположения недвижимости наследодателя (при отсутствии информации о месте прописки покойного);
  • по месту хранения самого дорогого имущества отца (если в состав наследства не входит недвижимость);
  • по месту, определенному решением суда (если место открытия наследства устанавливалось в суде).

При отказе кого-то из наследников от своих прав или устранении от наследования родственникам следующей линии дается 6 месяцев со дня возникновения такого права.

Порядок действий и процедура

Порядок действий:

  1. Посещение нотариальной конторы.
  2. Подача заявления.
  3. Сбор документации.
  4. Проведение оценки.
  5. Оплата госпошлины.
  6. Получение свидетельства о правах на наследство.

Мнение эксперта Станислав Евсеев Юрист. Опыт 12 лет. Специализация: гражданское, семейное, наследственное право. Задать вопрос эксперту

Если во время оформления документов, кто-то из родственников скончается, то имущество будет приниматься в рамках наследственной трансмиссии. Срок для оформления наследства у нотариуса может быть увеличен до 3 месяцев.

Пропущенные сроки приводят к утрате прав на имущество. Их восстановление осуществляется в судебном порядке.

Также претендент пропустивший срок, может договориться с другими родственниками, чтобы они подали заявление о включении нового участника в состав наследников. При наличии заявления нотариус аннулирует ранее выданные бумаги и выдает новые свидетельства.

При подаче документов интересы несовершеннолетних и недееспособных лиц защищают их законные представители.

Заявление

Документ должен содержать следующие данные:

  • название нотариальной конторы;
  • сведения о наследнике (адрес прописки, Ф.И.О.);
  • суть просьбы;
  • данные о степени родства;
  • дату составления документа;
  • подпись заявителя.

Образец заявления о принятии наследства

Расходы, стоимость

За подачу заявления о принятии наследства необходимо уплатить госпошлину в размере 100 р. Основные расходы наследники несут при получении свидетельства.

Размер госпошлины

Категория Сумма госпошлины
Близкие родственники (отец/мать, сын/дочь, братья/сестры, второй супруг) 0,3% от стоимости имущества. Предельная сумма сбора – 100 000 руб.
Иные лица 0,3% от стоимости имущества. Предельная сумма сбора – 100 000 руб.

Дополнительные издержки возникают при оплате услуг нотариуса. Их размер зависит от региона обращения. Величину тарифов устанавливает Региональная нотариальная палата. Однако точно сумму может сообщить только конкретный нотариус.

Стоимость услуг различается в зависимости от наличия/отсутствия в составе наследства недвижимого имущества. Выплата удерживается с каждого наследника, вне зависимости от возраста и трудоспособности за каждый имущественный объект в свидетельстве.

Максимальный размер тарифов в регионе можно уточнить на сайте Федеральной нотариальной палаты. Например, для Вологодской области в 2020 году необходимо оплатить от 100 до 1900 р. при отсутствии объектов недвижимости. А также 2200 – 3400 р. при наличии недвижимости в составе наследства.

Также наследникам нужно будет заказывать проведение оценки наследуемого имущества. Оценочный акт служит основанием для определения суммы госпошлины, которая удерживается с наследников. Услуги оценщиков дополнительно обойдутся в 3000 р. Если оценивается коммерческий объект, то цена может возрасти.

Издержки по оформлению права собственности на движимое/недвижимое имущество оплачиваются наследником отдельно.

Как оформить наследство после смерти отца по завещанию

Принять наследство можно всего одним способом – путем подачи заявления. Претендентам нужно обратиться в нотариальную контору.

Территориальная привязка идет к месту жительства усопшего субъекта.

Порядок действий

Порядок действий при вступлении в наследство по завещанию:

  1. Поиск завещания.
  2. Посещение нотариальной конторы.
  3. Подача заявления.
  4. Проведение оценки.
  5. Оплата пошлины.
  6. Получение свидетельства.

Наследственное дело заводится по факту подачи письменного заявления одним из правопреемников. Например, если в завещании указано несколько лиц. Если претендент один, то именно он должен обратиться к нотариусу. Иначе имущество отойдет наследникам по закону. Срок принятия наследства – 6 месяцев.

Обязанности нотариуса – установить личность правопреемника, разъяснить его права и обязанности, проверить и принять документы. Выдача свидетельства на наследство осуществляется через полгода после гибели завещателя. Промежуточные действия наследника (оценка имущества, оплата сбора) такие же, как при наследовании по закону.

Интересы малолетних правопреемников представляют родители или опекуны. Их полномочия должны подтверждаться соответствующими документами.

Подача заявления о принятии наследства осуществляется в таком же порядке. Единственная разница – меняется основание для вступления в наследство.

Заявление заполняется и подписывается в присутствии нотариуса. Текст документа должен быть написан разборчивым почерком.

При оформлении наследства правопреемники должны оплатить госпошлину и услуги нотариуса. Ставки рассматривались выше. Они зависят от степени родства и стоимости наследства. Способ наследования не играет роли.

Еще одна статья расходов – оплата услуг оценочной компании. Оценка имущества делается по состоянию на день гибели собственника. Она впоследствии используются при исчислении суммы сбора.

Расходы по оформлению права собственности оплачиваются правопреемником отдельно. Регистрационные действия выполняются при наличии свидетельства о праве на наследство.

Какие нужны документы для вступления в наследство после смерти отца

Список необходимых документов зависит от способа наследования и разновидности имущества.

Базовые бумаги:

  • свидетельство о смерти;
  • документы, подтверждающее родство претендента с покойным гражданином;
  • паспорт претендента;
  • свидетельство о рождении заявителя;
  • справка с места прописки наследодателя;
  • документы на имущество умершего гражданина;
  • оценочный отчет;
  • квитанция об оплате госпошлины и услуг нотариуса;
  • нотариальная доверенность на представителя.

При оформлении наследства по завещанию также потребуется оригинал распоряжения. Пакет документов для регистрации права собственности готовится отдельно.

Как происходит выделение супружеской доли

Совместной собственностью супругов считается то имущество, которое приобреталось ими в период брака. Следовательно, оно подлежит разделу накануне оформления наследства.

При наличии подтверждающих документов нотариус самостоятельно производит выделение супружеской доли. Однако выдача соответствующего свидетельства осуществляется по заявлению супруга.

Процедура носит платный характер. Заявитель должен оплатить нотариальный услуги. В 2020 году в г. Москве необходимо оплатить от 4000 до 6000 р.

Остаток собственности делится между правопреемниками в равных долях.

Можно ли оформить наследство, если отец перед смертью женился

Регистрация брачных отношений приводит к увеличению количества наследников.

Однако на практике распределение имущества происходит с учетом следующих факторов:

  • наличие завещания;
  • малолетние и/или нетрудоспособные дети/родители/иждивенцы;
  • наличие совместной собственности супругов.

Если умерший отец успел приобрести движимое или недвижимое имущество вместе с супругой, то такое имущество является их совместной собственностью. Следовательно, из наследственной массы выделяется доля супруги.

Остальное имущество делится между наследниками, которые подали заявление. Если активы умершего гражданина были его личной собственностью, тогда оно все включается в состав наследственной массы.

Пример. Гражданин Г. был вдовцом и воспитывал сына. Спустя время он повторно женился. Через 2 года мужчина скончался. У наследодателя была личная квартира и вклад в банке. На день смерти мужчина проживал вместе с супругой. Его сын учился в ВУЗе на 3 курсе и жил в другом городе. К числу наследников 1 линии по закону относятся – супруга и ребенок умершего гражданина. Родители наследодателя умерли раньше, чем он. При подаче заявления нотариусу было установлено, что умерший человек не оставил после себя завещание. Следовательно, имущество наследодателя без завещания делится поровну между женой и сыном. Если бы наследодатель оставил после себя распорядительный документ и завещал квартиру сыну, а вклад супруге, то притязания женщины на часть квартиры не имели бы законного основания.

Как вступить в права на не унаследованное отцом имущество

После смерти родителей их имущество по закону отходит детям. Если дети погибают до принятия наследства, тогда действует наследственная трансмиссия или правило о представление наследников. Все зависит от того, когда именно умер родственник, которому полагалось имущество.

Пример. Супруги попали в автокатастрофу и скончались до приезда медиков. После них остался дом. Единственным наследником являлся их сын. Мужчина подал необходимые документы нотариусу в установленные сроки. Спустя 4 месяца наследник умер. У умершего гражданина было 2 детей. В такой ситуации действует наследственная трансмиссия. То есть дети умершего папы наследуют имущество его родителей вместо него. Каждому ребенку достается ½ дома. Срок на принятие наследства внуками умершей супружеской пары может быть увеличен до 3 месяцев.

Фактическое вступление в наследство

Этот вид наследования довольно распространен. Например, когда дети живут вместе со своими родителями, пользуются имуществом, платят налоги и несут расходы по его содержанию.

Единственным недостатком является невозможность полноценного распоряжения таким объектом без надлежащего оформления наследства. Таким наследникам нужно обратиться к нотариусу и подать необходимые бумаги. А после получения свидетельства нужно оформить право собственности.

Документы, которые подтверждают фактическое принятие наследства

№ п/п Наименование документа
1 Справка из ЖЭК Документ подтверждает прописку наследника по адресу проживания умершего гражданина
2 Справку из местных органов самоуправления или от председателя кооператива Документ подтверждает использование имущества наследодателя. Сюда относится гараж, дачный участок или земельный участок.
3 Расписки о погашении долгов Если у покойного были долги частным лицам
4 Квитанции об оплате коммунальных услуг, паевых взносов или налогов Если правопреемник проживает в квартире покойного собственника
5 Справка из банка о погашении кредита Если наследник рассчитался в долговыми обязательствами покойного (кредиты, ипотека)
6 Постановление суда о начале судебного процесса в отношении лиц, незаконно завладевшим имуществом наследодателя В случае удержания имущества наследодателя третьими лицами
7 Договора о предоставлении услуг, связанных с содержанием имущества Установление охранной сигнализации, ремонт, реконструкция
8 Другие бумаги

При необходимости можно привлечь свидетелей, которые подтвердят фактическое принятие наследства после умершего родственника. Сюда относятся друзья покойного гражданина или его соседи, которые регулярно посещали человека и знали, как он живет.

Если нотариус отказал в выдаче свидетельства или наследник пропустил установленный срок, тогда нужно будет обращаться в суд. Слушание дела проходит в рамках особого производства. Суть заявления – установление факта вступления в права на наследство.

Если суд удовлетворит заявленные требования, наследнику нужно будет впоследствии снова посетить нотариуса и подать документы, включая судебное постановление, вступившее в силу.

Также можно подать иск о признании права собственности на принятое наследство. Основная разница заключается в требованиях заявителя.

Первый вариант подразумевает отсутствие споров о наследстве. Во втором случае несколько человек претендует на имущество. Поэтому конфликт между ними решается в суде.

Заявление об установлении юридического факта подается по месту регистрации наследника. Иск о признании права собственности подается по адресу нахождения недвижимости.

Долги наследодателя

Любая задолженность по кредитам или коммунальным платежам переходит к родственникам умершего гражданина. Ее погашение происходит за счет полученного имущества.

Если сумма долга значительно больше стоимости наследства, то претенденты на имущество могут отказаться от него.

Долги, неразрывно связанные с личностью умершего гражданина не переходят к правопреемникам. Сюда относятся штрафы за административные правонарушения и выплаты по алиментам.

На что может рассчитывать отстраненный наследник

При наличии завещания периодически кто-то из родственников не входит в состав наследников. Причин может быть множество – плохие отношения с наследодателем или выборочное отчуждение активов.

Варианты действий для отстраненного наследника

№ п/п Вариант
1 Принять остаток наследства Например, если наследодатель отписал часть имущество, то незавещанная собственность наследуется в общем порядке. Первыми в права наследования вступают члены семьи покойного гражданина.
2 Оспорить завещание Если имеются веские подозрения на незаконность документа, то его можно обжаловать в суде. Например, если наследодатель сильно болел последние месяцы своей жизни.
3 Смириться с последним волеизъявлением наследодателя Ведь он мог точно также продать имущество и потратить деньги на себя. При таких обстоятельствах мало бы кто оспаривал его решение.

Если наследодатель не оставил после себя завещание, то наследование имущества осуществляется в рамках закона. Однако процедура оформления документов имеет множество нюансов – наследодатель не вступил в имущественные права, близкий родственник фактически принял наследство или имеется спор в отношении выявленных активов. Чтобы избежать недоразумений и не лишиться наследства требуется своевременная консультация профильного специалиста. На нашем сайте вы можете получить необходимые ответы по вопросам наследования. Своевременное обращение к юристу поможет принять правильное решение. Если потребуется юридическое сопровождение судебного процесса, то поможет подготовить соответствующие бумаги.

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Заявление о вступлении в наследство

49 264 просмотров

Подача заявления о вступлении в наследование — первый шаг оформления имущественных прав покойного. С его помощью преемники изъявляют готовность принять личную собственность и долговые обязательства наследодателя, что и является основанием для открытия наследственного дела. Письменное обращение вместе с остальными документами передается на рассмотрение нотариусу, и к его составлению, как и к форме официальных бумаг, предъявляются строгие требования.

Какое заявление выбрать

В ст. 1153 Гражданского кодекса РФ указано два варианта обращения: о принятии наследства и о выдаче свидетельства о праве на наследование. Каждое из них составляется с целью вступления в имущественные права, но разница между ними в следующем:

  1. С помощью заявления о принятии наследства фиксируется право наследника на собственность усопшего родственника. А также то, что преемник успел обратиться за ее получением в установленный законодательством срок.
  2. Обращение о выдаче свидетельства о праве на наследство также означает факт принятия имущества. Но требует оплаты госпошлины: 0,3 % от отца, матери, детей, супруга, братьев и сестер и 0,6 % — от остальных претендентов. Наличие документа даёт возможность зарегистрировать полученное имущество в собственность.

Если у гражданина на момент вступления в наследование недостаточно средств для оплаты госпошлины, он может не заявлять о выдаче свидетельства, а только принять имущество умершего. Получить бумагу можно позже, когда в этом появится необходимость. К тому же, есть возможность запросить свидетельство на один объект наследования, например, только на квартиру или машину. В таком случае размер пошлины становится меньше за счёт исключения из расчета остальных предметов наследственной массы.

Как составить заявление. Правила и порядок

Обращение о принятии наследуемых прав может быть написано у нотариуса, но лучше составить его заблаговременно.

В нем нужно указать следующие сведения:

  1. Город и ФИО нотариуса (наименование нотариальной конторы).
  2. ФИО и адрес заявителя.
  3. ФИО, адрес последней регистрации и дата смерти наследодателя.
  4. Основание для вступления в имущественные права: наличие завещания или степень родства.
  5. Перечисление и краткое описание активов (в заявлении должно быть указано только собственность причитающаяся конкретному наследополучателю).
  6. Дата написания.

Порядок написания:

  1. Содержание первых двух пунктов раскрывается в «шапке» бланка.
  2. Затем указывается цель составления обращения: выдача свидетельства о праве на наследство, принятие имущества или одновременно и то, и другое.
  3. Далее отображается информация по пунктам 3–5.
  4. Внизу бланка в обязательном порядке ставится личная подпись заявителя и дата подачи нотариусу.

Образец заявления о вступлении в наследство 2020

В качестве наглядного примера можно рассмотреть образец обращения о принятии наследства

Загрузить стандартный бланк заявления

Способ подачи

Документ подаётся нотариусу по месту открытия наследства. Если для выгодополучателя это представляется затруднительным, он может заявить о своих правах и другими способами:

  1. Отправить почтой. При этом необходимо, чтобы личная подпись заявителя на нем была удостоверена нотариально, а само письмо было заказным с уведомлением о вручении.
  2. Осуществить принятие имущества через посредника. Возможно лишь при наличии у представителя полномочий в виде заверенной нотариусом доверенности или документа, подтверждающего родство с несовершеннолетним или недееспособным преемником.

При любом варианте подачи письменного обращения важно сделать это в срок. Для первоочередных или назначенных завещанием граждан — это 6 месяцев после смерти наследодателя. Лица, получившие право наследования в результате отказа приоритетных претендентов, могут принять имущество покойного в течение 6 месяцев после этого.

Обращение о вступлении в наследование составляется лично каждым правопреемником, однако при его написании лучше воспользоваться помощью юриста. Рекомендации специалиста позволят избежать грубых ошибок и существенных неточностей, влияющих на весь процесс принятия наследуемого имущества и полученные в его результате права.

За советом относительно составления и подачи заявления вы можете обратиться к специалистам портала https://ros-nasledstvo.ru совершенно бесплатно. Чтобы сделать это, напишите нам через электронную форму в любое удобное для вас время. Ответ придет не позднее, чем через 5 минут после отправки сообщения.

Сохраните или поделитесь ссылкой в социальных сетях
Задайте вопрос эксперту-юристу БЕСПЛАТНО!

Напишите свой вопрос, наш юрист БЕСПЛАТНО подготовит ответ и перезвонит вам через 5 минут.

Отправляя данные Вы соглашаетесь с Согласием на обработку ПДн, Политикой обработки ПДн и Пользовательским соглашением

Как предоставляется отсрочка от призыва на военную службу студентам?

Отсрочку от призыва на военную службу могут получить студенты, обучающиеся по очной форме обучения в аккредитованных образовательных организациях по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, среднего профессионального образования. Для этого призывной комиссии предоставляется справка из вуза.

Студенты, имеющие право на отсрочку от призыва на военную службу

Отсрочка от призыва на военную службу — это временное освобождение от призыва. Отсрочка от призыва на военную службу прекращается с утратой оснований для ее предоставления. Гражданин, который имеет отсрочку от призыва, остается призывником и подлежит призыву при утрате оснований для предоставления такой отсрочки.

Право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с получением образования имеют студенты вузов и иных образовательных организаций, обучающиеся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию программам (пп. «а» п. 2 ст. 24 Закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ; пп. 3 п. 1 ст. 33 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ):

1) бакалавриата, если обучающиеся не имеют диплома бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра, — в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения высшего образования по программам бакалавриата;

2) специалитета, если обучающиеся не имеют диплома бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра, — в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения высшего образования по программам специалитета;

3) магистратуры, если обучающиеся не имеют диплома специалиста или диплома магистра и поступили на обучение по программам магистратуры в год получения высшего образования по программам бакалавриата, — в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения высшего образования по программам магистратуры;

4) среднего профессионального образования, — в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего профессионального образования, установленных образовательными стандартами.

При обучении по указанным программам отсрочка предоставляется только один раз, за исключением предоставления первой отсрочки при обучении по программе бакалавриата. В этом случае можно повторно воспользоваться правом на отсрочку при обучении по программе магистратуры (абз. 10 пп. «а» п. 2 ст. 24 Закона N 53-ФЗ).

Основания для сохранения права на отсрочку от призыва на военную службу

Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином:

1) получившим во время освоения образовательной программы академический отпуск;

2) перешедшим в той же образовательной организации с одной образовательной программы на другую имеющую государственную аккредитацию образовательную программу того же уровня образования;

3) переведенным в другую образовательную организацию для освоения имеющей государственную аккредитацию образовательной программы того же уровня образования.

Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином по указанным основаниям только при условии, если общий срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в этой образовательной организации или в образовательной организации, из которой осуществлен перевод, не увеличивается или увеличивается не более чем на один год.

Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется также за гражданином, восстановившимся в той же образовательной организации (за исключением граждан, восстановившихся в образовательных организациях после отчисления по инициативе образовательной организации, например, за неуспеваемость), если срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в этой образовательной организации, не увеличивается (пп. «а» п. 2 ст. 24 Закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ).

Порядок предоставления отсрочки от призыва на военную службу

Для решения вопроса о предоставлении студенту отсрочки от призыва на военную службу призывной комиссии необходимо представить справку из вуза, подтверждающую, что студент действительно обучается по очной форме обучения в этом вузе (п. 3 Приложения N 32 к Инструкции, утв. Приказом Министра обороны РФ от 02.10.2007 N 400).

«Электронный журнал «Азбука права», актуально на 30.01.2020

Другие материалы журнала «Азбука права» ищите в системе КонсультантПлюс.

Наиболее популярные материалы «Азбуки права» доступны в мобильном приложении КонсультантПлюс: Студент.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *